Возмещение морального вреда - Государство и право курсовая работа

Возмещение морального вреда - Государство и право курсовая работа




































Главная

Государство и право
Возмещение морального вреда

Становление и развитие института компенсации морального вреда в российском праве. Изучение истории становления норм о компенсации морального вреда в отечественном законодательстве. Оценка судом степени нравственных или физических страданий потерпевшего.


посмотреть текст работы


скачать работу можно здесь


полная информация о работе


весь список подобных работ


Нужна помощь с учёбой? Наши эксперты готовы помочь!
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с
политикой обработки персональных данных

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Глава 1. Становление и развитие института компенсации морального вреда в российском праве
1.1 Понятие морального вреда в российском праве
1.2 Сущность морального вреда и его соотношение с другими видами вреда
Глава 2. Условия и порядок компенсации морального вреда
2.1 Основания возникновения права на компенсацию морального вреда
2.2 Критерии определения размера компенсации морального вреда
Список использованных источников и литературы
Конституция Российской Федерации ставит право на жизнь, здоровье, честь и достоинство в ранг естественных и неотчуждаемых прав личности, что предполагает эффективную охрану и защиту этих прав.
Важнейшей задачей правового государства должно быть обеспечение наиболее справедливого, быстрого и эффективного восстановления нарушенных прав и возмещения причиненного вреда. Российская Федерация, объявившая себя правовым государством, должна соответствовать этим критериям (гл. 2 Конституции РФ).
Одним из видов вреда, который может быть причинен человеку, является моральный вред, т.е. причинение страдания неправомерными действиями или бездействием.
В 1991 г. были приняты Основы гражданского законодательства СССР и республик, в которых моральный вред был определен как физические или нравственные страдания и возмещался в денежной форме. Российские законодатели пошли дальше и включили нормы о компенсации морального вреда во многие законы, принятые в 1991-1992 гг.: Закон РФ «О средствах массовой информации», Закон РФ «О защите прав потребителей». В 1994-1995 гг. был принят Гражданский кодекс РФ, в котором вопросам компенсации морального вреда посвящен целый параграф (§4), состоящий лишь из трех статей, что не достаточно полно раскрывает понятие морального вреда и определения размера его компенсации.
Сказанное определяет актуальность настоящего исследования.
Объектом настоящего исследования выступают общественные отношения, складывающие в процессе реализации права на компенсацию морального вреда.
Предметом исследования выступают нормы российского законодательства, регулирующие порядок компенсации морального вреда.
Целью настоящей работы выступает исследования вопросов компенсации морального вреда в действующем законодательстве а также практики применения норм о компенсации морального вреда.
Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить следующие задачи:
- рассмотреть историю становления норм о компенсации морального вреда в отечественном законодательстве;
- охарактеризовать понятие морального вреда;
- проанализировать основания возникновения права на компенсацию;
- рассмотреть критерии определения размера компенсации морального вреда.
Методологическую основу исследования составляет общенаучный диалектический метод, наряду с которым использовались частнонаучные методы познания: системный, формально-логический, исторический, формально-юридический, лингвистический, сравнительно-правовой, эмпирический.
Нормативную базу исследования составили нормативные правовые акты Российской Федерации, акты субъектов Российской Федерации, подзаконные акты, разъяснения и рекомендации Верховного Суда РФ, а также решения судов различных инстанций по конкретным делам.
Теоретическую основу исследования составили труды ряда известных российских ученых, таких как М.И. Брагинский, В.В. Витрянский, Д.П. Гордеева, О.В. Кузнецова, O.A. Красавчиков, А.Я. Рыженков, О.Н. Садиков, П.И. Седугин, А.П. Сергеев, Е.А. Суханов, М.Ю. Тихомиров, Ю.К. Толстой, А.В. Шишенина и другие.
Цели и задачи исследования определили структуру настоящей работы, которая включает введение, две главы, разделенные на параграфы, заключение и список использованных источников и литературы.
Становление в России института компенсации морального (неимущественного) вреда происходило на протяжении десятков веков и зависело от множества различных факторов, таких как социальные и политические процессы в обществе, изменение законодательства, изменение механизма компенсации морального (неимущественного) вреда.
Для того, чтобы понять сущность морального вреда, представляется необходимым рассмотреть эволюцию взглядов на понятие вреда в отечественной цивилистике.
В зависимости от того, какие именно объекты (субстанции), по мнению дореволюционных ученых, могли понести те или иные вредные последствия, выделялись три направления в изучении понятия вреда в гражданском праве.
К сторонникам первого направления следует причислять цивилистов, полагавших, что к области гражданского права должны быть отнесены только случаи причинения вреда имущественным объектам. С указанных позиций вред, причиненный субстанциям, не принадлежащим к разряду имущества (неимущественный или нематериальный вред), находится за рамками гражданского права и должен рассматриваться в других отраслях права (прежде всего в уголовном праве).
Родоначальником данного направления был выдающийся дореволюционный цивилист Д.И. Мейер. В своих лекциях по гражданскому праву ученый не определял понятие вреда, но отождествлял его с понятиями ущерба и убытков. Под ущербом (или убытком) Д.И. Мейер предлагал понимать «уменьшение или уничтожение ценности права». Под правом в этом случае ученый подразумевал только имущественное право. Имущественные права опосредуют те или иные возможности в отношении имущественных объектов, но никак не в отношении неимущественных благ. Поэтому (по Мейеру) гражданское право рассматривает лишь вред, причиненный имущественным объектам.
Важно отметить, что Д.И. Мейер первым среди русских цивилистов приблизился к постановке существенного, на наш взгляд, вопроса о том, чему в результате совершения гражданского правонарушения может быть причинен ущерб (вред), какая субстанция способна нести (претерпевать) вредоносные последствия противоправного деяния. Такая постановка вопроса, без сомнения, оказалась научно жизнеспособной и необходимой: в дальнейшем она послужила основой для формирования полноценного научного вопроса об объекте вредоносной деятельности, или, в более современном варианте, объекте гражданского правонарушения. Безусловно, данная интерпретация проблемы причинения ущерба (вреда) является одной из многочисленных научных заслуг великого русского цивилиста.
В знаменитом «Учебнике русского гражданского права» Г.Ф. Шершеневича также имеется определение убытков. Ученый толковал это понятие через категорию вреда: «Вред, понесенный имуществом и состоящий в уменьшении его ценности, называется убытками».
В числе сторонников рассматриваемого направления следует назвать и К.П. Победоносцева. Нигде прямо не раскрыв содержание понятия «вред», ученый предпочел ограничиться определением понятия убытка как «всякого ухудшения, уменьшения ценностей и сил, всякой порчи по имуществу» Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Ч. 3: Договоры и обязательства. - М., 2003. - С.559. . Однако следом за данной дефиницией ученый охарактеризовал разделение убытка на положительный ущерб и потерянную выгоду как «важное различие и экономическое и юридическое, по отношению к самой сущности вреда» Там же. . Таким образом, вряд ли есть основания утверждать, что автор вкладывал в понятие вреда какой-либо принципиально иной смысл по сравнению с тем, который он придавал понятию убытка.
Чем можно объяснить то, что упомянутые ученые, по сути, не проводили различий между понятиями имущественного вреда, ущерба и убытков? Причина очевидна: цивилисты в своих рассуждениях исходили из действовавшего на тот момент гражданского законодательства. Даже самый поверхностный анализ отдельных положений т. Х, ч. 1 Свода законов гражданских (глава VI раздела второго книги второй, в особенности ст. 574 и 644-689) позволяет сделать вывод о том, что законодатель не утруждал себя определением четких критериев для разграничения понятий вреда, ущерба и убытков, по всей видимости, не считая это необходимым и сколько-нибудь важным для практического применения указанных положений законов.
В основу второго направления был положен противоположный подход, согласно которому для гражданского права имеет значение как вред, причиненный имущественным объектам, так и вред, причиненный неимущественным субстанциям (каким-либо нематериальным благам). Следовательно, по мнению представителей данного направления, ни те ни другие случаи не должны оставаться в гражданском праве без правовых последствий.
Одним из первых о вреде как результате совершения посягательств не только на имущественные, но и на нематериальные блага в отечественной дореволюционной литературе заговорил К.Н. Анненков. Вслед за видным германским цивилистом Ю. Бароном, влияние идей которого на К.Н. Анненкова было весьма велико, последний отмечал, что вред может быть причинен как вследствие уменьшения имущества, так и вследствие нарушения других благ потерпевшего: жизни, здоровья, чести и т.д. В результате К.Н. Анненков пришел к выводу о том, что следствием совершения правонарушения (недозволенного деяния) может быть как нарушение имущественных прав, так, разумеется, и нарушение личных прав. Таким образом, ученый отметил, что в гражданском праве объектами, которые могут нести на себе вредные последствия противоправного деяния, выступают имущественные права (точнее было бы сказать «имущество», или «имущественные объекты»), а также личные или неимущественные блага (жизнь, здоровье и т.д.).
К приверженцам второму направлению следует отнести В.И. Синайского, согласно мнению которого все обязательства из правонарушений должны быть разделены на две группы: обязательства, возникающие из правонарушений в области личных благ, и обязательства из правонарушений в области имущественных благ. Как отмечает сам цивилист, первыми правонарушениями причиняется личный вред, вторыми - имущественный вред. Несомненным и важным достоинством данной классификации обязательств из правонарушений являлось то, что она давала почву для дальнейших выводов и рассуждений об особенностях обязательств из причинения того или иного вреда.
Пожалуй, самым ярким сторонником и горячим защитником второго направления был И.А. Покровский - еще один гениальный отечественный цивилист, который с присущей ему неповторимой творческой энергией и безупречной аргументацией обосновывал необходимость взять под защиту гражданского права как имущественные, так и неимущественные интересы личности. Ученый отмечал, что «игнорировать нематериальный вред чем далее, тем более делается невозможным». Поэтому в любом развитом цивилизованном обществе, в котором делается акцент на всестороннюю защиту интересов конкретной личности, гражданское право должно защищать не только имущественные права, но и нематериальные интересы. На основе этих рассуждений автор пришел к идее возмещения (компенсации) нематериального (морального, нравственного) вреда.
Суть третьей позиции заключалась в том, что в гражданско-правовом смысле вред может быть причинен только личности потерпевшего, а значит, именно личность, неимущественная субстанция и есть тот объект, при причинении вреда которому наступает гражданско-правовая реакция. Указанная точка зрения в дореволюционной литературе стояла особняком, ее автором и единственным приверженцем был К.Д. Кавелин. «Ущерб, наносимый нарушением, - писал ученый, - может быть подведен под категорию вреда или убытка. Оба термина употребляются и в Своде законов, но они не имеют в нем точно определенного технического значения». По его мнению, «под убытками следует... разуметь ущерб имущественного характера, именно когда он состоит или в повреждении имущества, или в расходах, вынужденных нарушением... Под вредом мы разумеем последствия нарушения, отразившиеся не посредственно на физической личности того, к кому нарушение относится. Сам по себе вред, нанесенный лицу, не подлежит имущественной оценке...».
Хочется обратить внимание на то, что такой подход просматривается и в современном гражданском законодательстве. Что касается понятий ущерба и убытков, то ГК РФ использует их для обозначения негативных имущественных последствий, вызванных исключительно умалением каких-либо имущественных объектов. Подтверждением сказанного служит легальное определение убытков: под таковыми закон понимает уменьшение или повреждение имущества, а также неполучение имущества, которое потерпевший должен был получить, не будь совершено правонарушение (ст. 15 ГК РФ). Напротив, понятие вреда используется законодателем как применительно к случаям нарушения имущественных благ, так и, в особенности, к случаям нарушения неимущественных благ (в частности, в ГК РФ содержатся положения о причинении вреда жизни, здоровью, а также о моральном вреде).
Вместе с тем невозможно не отметить, что ГК РФ проводит разграничение понятия «вред», с одной стороны, и понятий «ущерб» и «убытки» - с другой, с позиции сферы их применения. Так, понятие вреда встречается лишь в тех нормах, в которых говорится об ответственности за совершение так называемых гражданско-правовых деликтов, т.е. деяний, не связанных с нарушением каких-либо обязательств. Напротив, понятия ущерба и убытков законодатель использует в случаях, когда имеет место нарушение обязательств (прежде всего договорных). Указанное разграничение сфер применения понятий вреда, ущерба и убытков впервые появилось в советских гражданских кодексах, а затем по традиции было воспринято нынешним гражданским законодательством и наукой гражданского права.
Абсолютное большинство советских и современных ученых согласно с тем, что вред может быть причинен как имущественным, так и неимущественным благам и что обе группы случаев относятся к области гражданского права.
Одним из первых в советской цивилистике по вопросу о понятии вреда высказался М.М. Агарков. В противовес тем ученым, которые продолжали понимать вред исключительно как уменьшение имущества (имущественной сферы) потерпевшего, М.М. Агарков впервые в отечественной науке предложил следующий взгляд на понятие вреда: «Вредом мы называем всякое умаление того или иного личного или имущественного блага» Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву // Агарков М.М Избранные труды по гражданскому праву. - М., 2002. - Т.1. - С.404. .
За внешней простотой предложенного М.М. Агарковым определения вреда весьма непросто разглядеть те достоинства, которыми оно обладает и которые свидетельствуют о вкладе М.М. Агаркова в разъяснение содержания такой правовой категории, как вред.
Во-первых, ученый, в отличие от своих предшественников (главным образом дореволюционных цивилистов), использовал единое, обобщающее понятие «благо» для обозначения той субстанции, которой может быть причинен вред. Мы уже обращали внимание на то, что раскрыть содержание понятия вреда можно лишь при том условии, если будет дан ответ на вопрос о том, какой субстанции вообще может быть причинен вред. М.М. Агарков безупречно справился с указанной задачей. По его мнению, вред может быть причинен всякому благу. И имущество, включая самый распространенный объект имущественных прав - вещи, и нематериальные субстанции (жизнь, здоровье, честь и др.) - все это суть блага.
Во-вторых, М.М. Агарков в самом определении понятия вреда указывает на то, что нарушены могут быть как имущественные, так и неимущественные блага.
В-третьих, прибегнув к логическому толкованию соответствующих мест работы М.М. Агаркова «Обязательство по советскому гражданскому праву», мы можем прийти к следующему выводу: ученый при определении понятия вреда исходит из того, что вред представляет собой изменения, которые происходят в фактическом положении потерпевшего, т.е. это явление фактического порядка, поэтому вред может быть причинен лишь тем или иным реальным благам, но не субъективным правам или правоотношениям в целом. В самом деле, если допустить, что вред может быть причинен и благам, и правам, то описать даже в общих чертах природу вреда, раскрыть содержание понятия вреда не представляется возможным.
К сожалению, М.М. Агарков слишком узко определял границы использования понятия вреда - только применительно к внедоговорным обязательствам. Во многом это было обусловлено тем, что цивилист опирался в своих рассуждениях прежде всего на положения действовавшего в тот период гражданского законодательства. Вместе с тем ученый отмечал, что в тех случаях, когда нарушению подвергаются те или иные права в рамках уже существующего между правонарушителем и потерпевшим относительного правоотношения (например, обязательственного правоотношения, в особенности договорного обязательства), правовым последствием нарушения таких прав является возникновение у потерпевшего требования об исполнении обязательства в натуре либо о возмещении причиненных убытков и (или) об уплате штрафа. Однако, по мнению самого же М.М. Агаркова, понятие убытков является видовым по сравнению с понятием вреда. В результате ученый впадал в противоречие, с одной стороны, рассматривая понятие вреда лишь в разделе о внедоговорных (деликтных) обязательствах, а с другой - определяя убытки (в том числе причиненные нарушением обязательств) как имущественный вред, выраженный в денежной форме.
Следует отметить, что именно благодаря указанным достоинствам концепция М.М. Агаркова приобрела множество авторитетных сторонников среди советских и современных цивилистов. Если говорить о советской науке гражданского права, то достаточно назвать имена таких видных советских цивилистов, как Е.А. Флейшиц, Г.К. Матвеев и В.А. Тархов. В настоящее же время определение вреда, весьма близкое к определению М.М. Агаркова, дается в учебнике гражданского права, подготовленном авторским коллективом кафедры гражданского права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Гражданское право: Учебник / Отв. ред. Е.А. Суханов. - М., 2006. - Т.1. - С.601. .
Однако несмотря на то, что трактовка вреда, предложенная М.М. Агарковым, воспринималась и до сих пор продолжает восприниматься почти как аксиома, следует все же обратить внимание на высказывания некоторых известных советских и современных цивилистов. Хотели они того или нет, но предложенные ими дефиниции понятия вреда имеют одну общую черту, отличающую их от определения М.М. Агаркова. Эта особенность состоит в том, что под вредом понимается умаление не только благ (материальных или нематериальных), т.е. объектов реальной действительности, но также и правовых субстанций (субъективных гражданских прав, правоотношений или правопорядка в целом).
Представляется, что такая трактовка категории вреда своим появлением во многом обязана высказываниям О.С. Иоффе. В его монографии «Ответственность по советскому гражданскому праву» прослеживается идея о том, что и нарушение правоотношения, и повреждение (уничтожение) вещи или иного имущества - все это есть результат совершения гражданского правонарушения, иными словами, вред, причиняемый правонарушением.
Аналогичные взгляды высказывали О.Э. Лейст и Н.С. Малеин: в предлагаемых ими определениях вреда прямо указывалось на то, что вред может быть причинен правовым (т.е. идеальным) объектам.
Подобный подход представлен и в современной учебной литературе по гражданскому праву. Так, в учебнике гражданского права, подготовленном коллективом авторов юридического факультета СПбГУ, а также в учебнике гражданского права В.А. Белова под вредом в гражданском праве предлагается понимать в том числе умаление какого-либо имущественного права либо как имущественного, так и неимущественного субъективного гражданского права Белов В.А. Гражданское право: Общая и Особенная части: Учебник. - М., 2011. - С.334. .
Безусловно, на основании одних только высказываний и определений, в которых говорится о возможности причинения вреда правовым субстанциям (прежде всего субъективным правам), вряд ли стоит делать вывод о том, что в науке гражданского права наряду с концепцией, предложенной М.М. Агарковым, сложился еще один подход, согласно которому вред понимается как умаление не только каких-либо реальных благ (материальных и (или) нематериальных), но и правовых субстанций. Подобное утверждение не соответствовало бы действительности, поскольку нельзя сказать, что по вопросу об определении понятия вреда вообще велась какая-то дискуссия. Все определения вреда, не укладывающиеся в рамки традиционного подхода, были даны авторами мимоходом, без какого бы то ни было разъяснения, почему они считают возможным причинение вреда субъективным правам (а также другим правовым субстанциям - правоотношениям и правопорядку).
Вместе с тем, ставя задачу провести всесторонний анализ вопроса о сущности вреда в гражданском праве, необходимо выделить в качестве самостоятельной концепцию, согласно которой вред может быть причинен не только благам, но и субъективным правам. Более того, думается, что подобная трактовка понятия вреда является логическим следствием позиции некоторых современных юристов, по мнению которых субъективные права могут иметь одинаковый правовой режим с материальными объектами (прежде всего вещами). Действительно, если согласиться с точкой зрения таких юристов и признать, к примеру, возможность установления права собственности на субъективные права (в частности, на бездокументарные ценные бумаги, вклады в банках), возможность виндикации прав (тех же бездокументарных ценных бумаг), то нельзя исключить и возможность причинения вреда субъективным правам.
В действительности точка зрения юристов, обосновывающих смешение правового режима субъективных прав и материальных объектов, является научно несостоятельной, но ведь это необходимо еще и доказать, а значит, для начала следует рассмотреть данную точку зрения в качестве самостоятельного подхода, указав все ее плюсы и минусы. Таким образом, обособленное изучение концепции вреда как умаления реальных благ и правовых субстанций с точки зрения научного анализа является вполне допустимым.
Если говорить о достоинствах указанной трактовки понятия вреда, то по сравнению с подходом М.М. Агаркова таковых совсем немного. Единственным положительным моментом понимания вреда как умаления благ и прав (т.е. как субстанций реальной действительности, так и субстанций правовой действительности) является то, что в результате поднимаются весьма важные вопросы о том, отражается ли факт причинения вреда на правовой сфере потерпевшего, и если да, то каким образом.
В остальном подобная трактовка вреда заключает в себе больше недостатков, чем достоинств.
Во-первых, при таком понимании понятие вреда теряет всякую определенность, а его границы становятся чрезвычайно расплывчатыми. Это происходит оттого, что в одном понятии объединяются несовместимые по своей природе явления. Если рассмотреть возникшее затруднение с точки зрения логики, может сложиться обманчивое впечатление, будто бы подобная трактовка понятия вреда ведет лишь к расширению объема этого понятия, так как к случаям причинения вреда благам добавляются случаи причинения вреда правам.
На самом деле при таком подходе в понятие вреда пытаются включить элементы или признаки другого понятия. Совершенно очевидно, что понятие вреда становится чем-то вроде своеобразной вывески, под которой объединяются явления абсолютно разного порядка - и негативные изменения фактического положения потерпевшего (изменения объектов реальной действительности), и изменения в его правовом положении. Если мы зададимся вопросом о том, каким образом можно объединить эти две составляющие, то придется предложить следующее определение: вред - это всякие неблагоприятные последствия (умаление благ, изменение или прекращение субъективных прав и правоотношений) правонарушений, имеющие определенное правовое значение. Вместе с тем нетрудно заметить, что такое предельно абстрактное определение понятия вреда, по сути, лишает последнее какой бы то ни было научно-познавательной ценности - оно вполне может быть заменено понятием «неблагоприятные последствия» или каким-либо другим, столь же общим.
Во-вторых, если согласиться с утверждением о том, что вред может быть причинен и правам, то мы тем самым признаем возможность нарушения любых субъективных гражданских прав. Абсолютное большинство ученых-юристов (в том числе цивилистов) действительно полагает, что любые субъективные права могут быть нарушены. Более того, ученые видят в факте нарушения прав суть гражданского правонарушения, ответственность за совершение которого непременно должна вести к восстановлению нарушенного права. Однако с теоретической точки зрения ответ на вопрос о том, могут ли вообще быть нарушены субъективные права, не выглядит таким уж однозначным. Трудно представить себе, чтобы в отношении права (правовой субстанции) вообще могли быть совершены какие-либо противоправные действия, способные, несмотря на свой противоречащий праву характер, каким-то негативным образом на это право повлиять.
Таким образом, предложенная М.М. Агарковым трактовка вреда как умаления какого-либо реального блага выглядит гораздо предпочтительнее, чем изложенный подход, согласно которому вред может быть причинен не только благам (объектам реальной действительности), но и правовым субстанциям.
Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы.
Дореволюционная цивилистическая литература свидетельствует о том, что невозможно в полной мере раскрыть содержание понятия вреда в гражданском праве, беря за основу характеристику только имущественного или только неимущественного вреда.
Ошибки, которые в то или иное время были допущены представителями отечественной цивилистики при определении понятия вреда, содержат в себе важные методологические предпосылки, которые указывают правильный путь к трактовке понятия «вред». Эти предпосылки таковы:
1) правовая природа имущественного и неимущественного вреда одна и та же, следовательно, общее понятие вреда должно охватывать обе эти разновидности вреда;
2) нельзя дать характеристику понятия вреда, используя несопоставимые друг с другом признаки: с помощью указания и на нарушение благ, и на нарушение субъективных прав или других правовых субстанций. Эти объекты принадлежат к абсолютно разным сферам: блага - это объекты реальной действительности, существующие объективно вне человеческого сознания, права - идеальные объекты, вне нашего сознания не существующие.
Именно на основе этих двух предпосылок должно быть выработано общее понятие вреда в гражданском праве.
моральный вред право законодательство
Хотя человек претерпевает страдания во множестве случаев, в том числе и в результате неправомерных действий других лиц, это не означает, что он во всех случаях приобретает право на компенсацию морального вреда. Такое право возникает при наличии предусмотренных законом условий, или оснований ответственности за причинение морального вреда.
Обязательство по компенсации морального вреда в общем случае возникает при наличии одновременно следующих условий:
- неправомерное действие причинителя вреда;
- причинная связь между неправомерными действиями и моральным вредом;
Рассмотрим более подробно перечисленные условия.
Первым условием является наличие морального вреда, т.е. наличие негативных изменений в психической сфере человека, выражающихся в претерпевании последним физических или нравственных страданий. Одной из важнейших специфических особенностей морального вреда является то, что сами негативные изменения происходят в сознании потерпевшего и форма, в которой эти изменения выражаются вовне, имеет сильную зависимость от особенностей психики субъекта.
Законодатель обоснованно устанавливает только неправомерные действия в качестве условия ответственности за причинение морального вреда. Должен действовать принцип презумпции морального вреда, содержание которого А. Эрделевский формулирует следующим образом: любое физическое лицо, в отношении которого совершенно неправомерное деяние (действие или бездействие), признается потерпевшим моральный вред, если совершивший деяние не докажет обратное Эрделевский А. Моральный вред и компенсация за страдания: Науч.-практ. пособие. - М.: Бек, 1997. - С.16-17. . Данное понятие упрощает позицию потерпевшего, но в то же время совершивший деяние может опровергнуть эту презумпцию.
Потерпевший должен доказать факт, реальное существование морального вреда.
Степень нравственных или физических страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств причинения морального вреда, индивидуальных особенностей потерпевшего и других конкретных обстоятельств, свидетельствующих о тяжести перенесенных им страданий (п. 8 Постановления № 10).
Подчеркивая значение фактических обстоятельств для определения тяжести страданий указывает, в частности, на необходимость установления их реального существования.
Факт - это событие, наличие которого можно доказать или его могут подтвердить большинство свидетелей. Установление факта перенесенных страданий сопряжено с определенными трудностями. «Кто, кроме меня, знает, как сильно я переживаю?» - так может думать каждый человек. Поэтому заявление истца о том, что он претерпел физические или нравственные страдания, является прямым доказательством факта причинения морального вреда. Причем прямых доказательств обратного ответчик представить не может. Показания свидетелей могут являться лишь косвенными доказательствами причинения морального вреда, например, свидетель слышал, как потерпевший сильно кричал, или видел, как потерпевший плакал. Заключение эксперта также может являться косвенным доказательством причинения морального вреда.
Второе условие ответственности за причинение морального вреда - неправомерные действия причинителя вреда. Противоправность деяний заключается в их противоречии нормам права. Учитывая недостаточную юридическую грамотность населения, можно предположить, что во многих случаях правонарушитель избегает ответственность за причинение морального вреда только потому, что потерпевший не в состоянии квалифицировать происшедшее как правонарушение и не предъявляет соответствующий иск. Например, не всегда пресекаются незаконные действия административных органов, связанных с отказом в предоставлении информации, непосредственно затрагивающей права и свободы гражданина, которую согласно закону они обязаны предоставить любому заинтересованному лицу (п. 2 ст. 24 Конституции РФ).
Относительно видов действий, совершение которых порождает право потерпевшего на компенсацию морального вреда, следует указать, что необходимым признаком э
Возмещение морального вреда курсовая работа. Государство и право.
Реферат по теме Атеросклероз - основной этиопатогенетический фактор заболеваний сердечно-сосудистой системы. Характеристика острых и хронических гастритов, их течение, клиническая картина и лечение
Реферат по теме Бюджетное устройство и бюджетный процесс РФ
Курсовая работа: Негосударственные пенсионные фонды в РФ. Современное состояние. Перспективы развития
Философия Пространства И Времени Реферат
Скачать Задания Контрольной Работы
Реферат: Проблемы государственного регулирования уклонения от уплаты налогов
Практика Дошкольное Образование Дневник Готовый
Отчет по практике по теме Поступление и хранение бутадиена
Контрольная работа по теме Методы исследования дорожного движения
Сочинение На Тему Любовь Печорина
Реферат: Понятие и виды источников предпринимательского хозяйственного права
Контрольная Работа На Тему Мета Інфологічного Проектування
Дипломная работа по теме Экологические преступления: понятие, виды, проблемы назначения наказания
Дипломная работа по теме Применение гидравлического разрыва пласта на Мало-Балыкском месторождении
Курсовая работа: Экспортный потенциал и структура внешней торговли России.
Курсовая Работа На Тему Общая Характеристика Предприятия "Альянс-Моторс". Техническая Эксплуатация Автомобилей
Чацкий Герой Комедии Горе От Ума Сочинение
Реферат: Известие о похищении
Реферат: Представление о политической модернизации
Реферат: Параметры взаимодействия КНР с мировой экономикой. Скачать бесплатно и без регистрации
Мероприятия по совершенствованию организации и управления расчетами с дебиторами и кредиторами для повышения платежеспособности ООО "ВологдаСкан" - Бухгалтерский учет и аудит дипломная работа
Методика бухгалтерского учета различных видов внешнеэкономической деятельности - Бухгалтерский учет и аудит лекция
Учет финансовых вложений - Бухгалтерский учет и аудит контрольная работа


Report Page