Учебный курс Римское право. Ответы на вопросы. Другое.

Учебный курс Римское право. Ответы на вопросы. Другое.




👉🏻👉🏻👉🏻 ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА ЗДЕСЬ ЖМИТЕ 👈🏻👈🏻👈🏻



























































Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.


Помощь в написании работы, которую точно примут!

Похожие работы на - Учебный курс Римское право

Скачать Скачать документ
Информация о работе Информация о работе


Скачать Скачать документ
Информация о работе Информация о работе


Скачать Скачать документ
Информация о работе Информация о работе


Скачать Скачать документ
Информация о работе Информация о работе


Скачать Скачать документ
Информация о работе Информация о работе


Скачать Скачать документ
Информация о работе Информация о работе

Нужна качественная работа без плагиата?

Не нашел материал для своей работы?


Поможем написать качественную работу Без плагиата!

Furtum (фуртум) - шире соврем. понятия кражи:
–тайное хищение
чужой движимой вещи;
–противоправное
пользование вещью (furtum usus); –кража владения (furtum possessionis),
например, отнятие собственником залога у кредитора.
Т.о., futurum -
всякое незаконное корыстное посягательство на чужую вещь (contrectatio rei
fraudulosa).
В древности
господствовала саморасправа над вором (похититель,хранитель), захваченным с
поличным (furtun manifestum). Furtum nes manifestum - карался штрафом в размере
х2 стоимости украденной вещи.
В более позднем
праве потерпевшему давался иск о возврате похищенного (condictio furtiva).
Предъявляя condictio furtiva истцу достаточно было доказать факт кражи у него
вещи ответчиком.
Потерпевший мог
предъявить еще и штрафной иск (actio furti), с его помощью взыскивался штраф:
–застигнутый с
поличным - черверной размер стоимости похищенного;
–не застигнутый
с поличным - двойной.
Соучастники
отвечали в том же размере.
1) Под
гражданским правом в современном обществе понимают ту область права, которая
регулирует имущественные отношения в данном обществе.
В качестве
единого термина, подразумевающего гражданское право в современном понятии, в
римском правовом лексиконе применяется ius privatum - или частное право.
Римск.частное право = совр.гражданское пр.
ius privatum
Основными институтами римского частного права являлись:
2) ius civile
(цивильное право) - национальное право граждан римской общины, оно включало в
себя все правила, регулирующие сакральные и светские отношения
предусматривающие кару за преступления, в условиях неразвитой экономики
отдельной общины, при господстве натурального хозяйства.
Цивильное право
именовалось также ius quiritis или квиритским правом (от "курия", от
г.Кура, от копьеносцев-квиритов...). Позже ius civile стало правом, которым
пользовались исключительно римские граждане.
3) ius gentium
(право народов) - "право, которым пользуются все народы человечества"
(Ульпиан).
Право народов -
более универсальное, чем ius civile, способное удовлетворять интересы всех
включенных в мировую державу народов, лишенное всяких местных и национальных
особенностей.
Право народов
формировалось под непосредственным влиянием деятельности магистрата по делам
перегринов (неримлян). Для защиты прав иностранцев претор перегринов
использовал правовые нормы, действовавшие в разных провинциях державы. Таким
образом создавался синтез наиболее совершенных правовых норм мира.
Претор-перегринус
мог издавать эдикты, тем самым юридич.закрепляя чужеземные правовые нормы.
Вобрав в себя
лучшие нормы народов державы ius gentium обладало рядом положительных черт:
1. свобода от
формальностей, присущих ius civile;
2.предпочтение
подлинной воли участников правоотношения всем прочим обстоятельствам и
формальностям;
3. письменная
форма договорных связей;
5.атмосфера
взаимного доверия сторон в спорах;
Итак, римское
гражданское право развивалось в виде параллельных и взаимодействующих систем ius
civile и ius gentium. Со временем эти системы стали сближаться. Однако более
значительным было влияние ius gentium на ius civile, т.к. ius gentium содержало
более совершенные нормы и отличалось положительными чертами.
С рецепцией
цивильным правом перегринского права неразрывно связана и эксцепция ius civile,
как средство ревизии старого права - принцип exeptio doli - "возражение из
обмана", который использовался для отмены норм, противоречащих принципа
справедливости. В 212 г. с введением Каракаллой общ. граж данства ius civile и
ius gentium - слились воедино.
4) ius naturale
- это представление о добре и зле, должном и ненадлежащем. По мнению римлян
законы не должны были нарушать этого общего порядка. Соответствие людских
законов естественному праву - это справедливость (aequitas). соответствующие
понятию справедливости. Таким образом следует рассматривать ius naturale не как
систему норм.
Эта философская
конструкция позволяла преторам и юристам классического периода устранять нормы,
уже не как философское обоснование прогрессивной правотворческой деятельности.
Такой подход
говорил о восприятии римлянами права нравственного явления. Теория ius naturale
в настоящее время называется неотолизмом (учение Фомы Аквинского).
5) ius
praetorium (преторское право) - система права, сложившаяся в практике преторов
и др.магистратов через их эдикты. Ius praetorium, по словам римского юриста
Марциана, сделалось живым голосом цивильного права, эффективным средством
удовлетворения новых жизненных интересов, возникших с ростом производства,
торговли и т. д.
Понятие ius
gonorarium несколько шире, чем ius praetorium, т.к. включает эдикты других
магистратов, например курульных эдилов. Между ius gonorarium и ius civile также
происходило взаимодействие, в результате чего эти системы слились воедино.
Преторскому праву отдавалось предпочтение над ius civile, в результате чего
появилось понятие nudum ius - право, лишенное юридической защиты, потерявшее
гарантии государства.
Оно
ограничивало рамки преторского правотворчества в 250-80 г.д
Магистраты -
люди, находящиеся в течении года на государственных должностях на общественных
основаниях. Обязанностью магистратов, особенно высших консулов, преторов,
курульных эдилов было обеспечение внутреннего гражданского мира и порядка в
государстве.
Как лицо,
наделенное высшей начальственной властью - империумом, претор получил право при
вступлении в должность издавать эдикты и выдавать приказы - интердикты, имевшие
обязательную силу.
Термин
"эдикт" происходит от слова dict (говорить) и в соответствии с этим
первоначально обозначал устное объявление магистрата по тому или иному вопросу.
Позже эдикт получил значение письменной годовой программы магистра (конкретные
правила управления), в отличие от разовых объявлений - приказов-интердиктов.
Гай писал, что
особенно важное значение имели эдикты :
1. городского
претора (претор урбанис), ведавшего гражданск. юрисдикцией между римскими
гражданами;
2.
перегринского претора, -//-//- перегринами и между перегринами и римскими гражданами;

3. правители
провинций (по граж.делам);
4. курульных
эдилов (юрис-ция по торговым делам);
5. квесторов
(по торг. делам в провинциях).
В основу вновь
издававшихся эдиктов ложились старые (сохранявшаяся часть старого эдикта
называлась edictum tralaticium). За десятилетия эдикты сконцентрировали в себе
административно-судебные нормы многих поколений преторов. Сложилась система ius
honorarium (преторского права).
Эдикты
магистратов, несмотря на то, что Цицерон называл их leges annya (законами на
год), законами не являются.Это акты исполнительной, административной власти.
Магистраты не были компетентны отменять или изменять, или издавать законы.
Сначала претор
своими эдиктами лишь помогал применению цивильного права. Позже он с помощью
эдикта заполнял пробелы цивильного права.
Наконец, эдикт
претора стал направлен на изменение и исправление цивильного права. Претор
отстранял теоретически действующие нормы цивильного права и проводил взамен
новые, более справедливые для конкретных случаев. Зачастую такие новые
положения переходили в последующие эдикты и становились нормами права, а
утратившие фактич. силу нормы цивильного права превращались в nudum ius.
Правотворчество
магистратов приводило к обновлению правовой системы и след. было прогрессивным
явлением - "живым голосом цивильного права".
Во II в.н.э. по
распоряжению императора Адриана юристом Сальвием Юлианом была проведена
кодификация отдельных норм преторского права. В результате была разработана
окончательная редакция "постоянного эдикта" (edictum perpetuum),
который становился неизменяемым (кроме императора) и обязательным к применению
всеми должностными лицами. Кодификация эдиктов - систематизация преторского
права. С этого времени правотворческая деятельность претора (и других
магистратов) прекратилась.
1. Стипуляция -
устный договор, заключаемый посредством вопроса будущего кредитора (обещаешь
дать 100?) и совпадающего с вопросом ответа (обещаю) со стороны будущего
должника по обязательству.
Стипуляция была
известна еще с XII Таблиц.
Стипуляция была
строго формализована, однако со временем:
–отпало
требование буквального совпадения ответа и вопроса (классический период);
–закон допускал
совершение устного договора в каких угодно выражениях (доминат);
–требование
присутствия сторон сохранилось.
В качестве
устного договора С. оставалась недоступной как глухим, так и немым.
Стипуляция -
одностороннее обязательство, т.е. одной стороне принадлежало только право,
другой лежала только обязанность.
Стипуляционное
обязательство носило абстрактный характер - в стипуляционную форму можно было
облечь любое обязательственное отношение, поэтому в классический период
стипуляция являлась основной формой оборота.
Стипуляцией
нередко пользовались в целях новации, т.е. с. заключали для того, чтобы
прекратить уже существующее обязательство, поставив на его место новое,
возникающее из стипуляции.
Стипуляцией
производились: заем, купля-продажа ( 2 стипуляции), новация, поручительство и
т.д. Для обеспечения доказательства факта стипуляции составлялся письменный акт
(cautio),удостоверяющий это обстоятельство. Со временем такие документы
подменили собой саму стипуляцию,т.к.при их наличии предполагалось что она уже
совершена.
В Древнем Риме
существовало 3 сменявших друг друга формы
процесса:
1. легисакционная (per
legis actiones) - древнейшая;
2. формулярная
(per formulas) - главная форма процесса периода преторского права; 3.
экстраординарная (когниционная) cognitio - форма, возникшая уже с империей.
Легисакционный
процесс (per legis actiones) - гражданский процесс республиканского Рима.
Правовая основа л.процесса - Законы XII таблиц ("строгое право"),
обычаи предков, постановления народных собраний, сенатусконсульты.
Легисакционный
процесс отличался строгим формализмом и сложностью ритуалов и обрядов. Л.
процесс состоял из 2-х стадий (ius и iudicium).
Подробнее всего
описан спор о вещи (leges actio sacramento in rem):
Перед претором
лежала спорная вещь или ее "образ" (например, кусок дерна, взятого со
спорного участка). По знаку претора истец налагал на вещь свой прутик-виндикту
и произносил формулу, подходящую для данного случая, составленную понтификами.
Затем ответчик говорил то же самое (контравиндикация). Далее претор назначал
судью, день суда и сумму залога, который истец вносил на случай проигрыша.
Залог в таких случаях оставался в казне. Целью залога было предупреждение
необоснованных исков. Судьями поначалу были патриции, список судей утверждался
Сенатом.
После окончания
символической первой стадии (in iure) начиналась вторая - in iudicio, являвшая
собой простой и скорый суд. Стороны с помощью свидетелей представляли
доказательства своей правоты, судья оценвал их и выносил решение, не
подлещавшее обжалованию.
В процессе
общ.-эконом. развития были смягчены некоторые строгости легисакционного
процесса. При Юлии Цезаре легисакционный процесс был устранен.
Права
на чужие вещи (iura in re aliena)
Кроме права
собственности к вещным и абсолютным правам относились также права на чужие вещи.
Права на чужие вещи - права на вещи, принадлежащие другим лицам
(несобственникам). Поэтому лица, имеющие такие права не могли иметь обширных
правомочий собственника.
1. сервитутные
права (сервитуты) - права одного лица пользоваться (в каком-нибудь опр.
отношении или в нескольких отношениях) вещью, принадлежащей другому лицу;
2. эмфитевзис и
суперфиций - права вещного наследственного пользования чужой землей или
строением на чужой земле;
3. залоговое
право - устанавливалось в обеспечение платежа по какому-нибудь обязательству,
обеспеченному залоговым правом, обратить взыскание на заложенную вещь.
С самых древних
времен и вплоть до конца его сущ-ния римское об-во было рабовладельческим.
Соц. положение
рабов было неодинаковым на разных этапах римской истории. По мере завоеваний
число рабов увеличивалось, рабство становилось основой всего производства. Они
стали жить отдельно от своих господ: не только исчезла прежняя
патриархальность, но осуществлялась беспощадная эксплуатация рабов.
Правовое
положение рабов в Риме определялось правилом: "Раб есть вещь". Т.о.
рабы считались вещами (т.н. res mancipi), объектами права. Вещи существовали:
немые, мычащие, говорящие.
Право господина
на раба - право собственности, оно неограниченно: можно продать, подарить,
наказать или убить раба. Раб не мог вступить в законный брак, союз раба и
рабыни (contubernium) - отношение чисто фактическое.
Однако рабы
пользовались определенным юридическим статусом. Вырабатываются особые иски по
отношению к рабам как участникам деловых отношений:
–иски по
договорам, заключенным рабом.
Т.о. в
результате сделок раба права возникали у господина, а обязательства - ни у
кого.
Для повышения
эффективности рабского труда рабов наделяли определенным имуществом
(виноградник, поле, скот...) - пекулием (от слова pecus - скот), передаваемым в
управление. Часть прибыли раб отдавал хозяину.
С предоставлением
рабу пекулия, признается юрид. сила за совершаемыми им сделками, в пределах,
к-рые соотв. положению пекулия как формы эксплуатации. Рабы, имеющие пекулий,
признпвались способными обзываться, но все их приобретения автоматически
поступали в имущество господина.
Т.к раб не нес
никакой ответственности за сделки, претор стал давать лицам, потерпевшим ущерб
из-за таких сделок, особый иск actio de peculio (в размере пекулия) - хозяин
нес ответственность за действия раба, исходящие из предоставления ему полномочий
по управлению пекулием.
Аналогичны:
actio institoria (иск действия приказчика); actio exercitoria (иск действия
капитана).
Actio noxalis
(noxa - вред) - если господин уполномочил раба на совершение той или иной
сделки, а раб совершил правонарушение (напр., повредит чужие вещи) Возникнув в
период республики, в империи пекулий развился так хорошо, что его можно
расценивать как фактическое признание за рабами правоспособности в
имущественных отношениях.
1. рождение от
матери-рабыни (хотя если отец раб, а мать - свободная, то ребенок - свободный);

2. пленением
или захватом лица, не принадлежащего к гос-ву;
3. продажа в
рабство (в древнейшую эпоху);
4. лишением
свободы (в связи с присуждением к смертной казньи или работе на рудниках).
Рабство
прекращалось манумиссией (отпущением на свободу). В нек-рых случаях раб,
отпущенный на свбоду возвращался обратно в состояние рабства.
Для совершения
договора воля должна быть выражена вовне. Формы ее выражения:
–молчание
("кто молчит, не считается безусловно согласившимся,но вместе с тем он и
не отрицает");
–конклюдентные
действия - действия,из которых можно заключить, что сторона хочет заключить
договор (напр., использование наследником наследства без объявления вступления
в него).
Различают
сделки формальные (манципация, nexum), требующие определенной формы
волеизъявления, и неформальные, не требующие этого (консенсуальные контракты).
Древнейшее
римское право при толковании договоров исходило из того,что выражено вовне.
В классический
период стали считать, что внешнее выражение воли не должно иметь
исключительного значения и вытеснять подлинную мысль лица.
Поначалу при
расхождении воли и ее внешнего выражения получалось отсутствие какого-либо
юридического результата. Затем при расхождении воли и ее внешнего проявления,и
если было возможно установить содержание истинного намерения, нужно было
толковать договор не по букве, а по исходной воле.
1. Заблуждение
(error) - неправильное представление о фактических обстоятельствах, связанных с
договором (включая и неведение фактов). Виды заблуждения:
–заблуждение в
существе договора (error in negotio), напр., продажа принята за дарение: вместо
соглашения (consensus) получалось недоразумение (dissensus);
–заблуждение в
предмете договора (error in corpore).Такие заблуждения могли быть:
а)существенными
(бронза принята за золото) - договор не состоится;
б)несущественными
(позолота - за золото) - договор состоится, но с изменением условий;
–заблуждение
относительно личности контрагента (error in persona). Такое заблуждение имеет
юридич. последствия только в случаях, когда важна личность (личные качества)
контрагнта (напр., купля-продажа с отсрочкой). Такие заблуждения также бывают
существенными и несущественными.
2.Обман (dolus)
- умышленное введение кого-либо в заблуждение с намерением вызвать
волеизъявление, причиняющее ущерб лицу, совершившему такое волеизъявление.
Способы защиты:
–обманутому
предоставлялся иск (actio doli), который влек за собой бесчестье (infamia)
обманщику и возмещение ущерба обманутому;
–допускался иск
из данного договора.
3.Угроза
(metus) - психическое воздействие на волю человека с целью заставить его
действовать по желанию другого - адекватно насилию (vis) - физическому
воздействию.
На угрозу можно
было ссылаться только если она:
Способы защиты
против угрозы и насилия:
–actio quod
metus causa (4-х кратное возмещение ущерба - при отклонении требования
потерпевшего виновником).
Обычное право - древнейшая форма выражения римского права. О.п. относится к неписаному
праву (ius non skriptum). Неписаное право - это нормы, складывающиеся в самой
практике. Если такие сложившиеся в практике правила поведения людей не получают
признания и защиты от государства, они остаются простыми (бытовыми) обычаями;
если обычаи признаются и защищаются государством, они становятся юридическими
(правовыми обычаями), а иногда даже воспринимаются государством в качестве
законов.
Обычай - это
сложившиеся в практике правила поведения людей.
-культовые обычаи (commentarii
pontificum);
-магистратские обычаи (commentarii
magistratuum);
-обычаи
имперских времен (consuetudo);
В течение
"периода царей" (VIII-VI вв. до н.э.) обычаев предков было достаточно
для регулирования простых общественных отношений небольшой латинской общины. Но
и в дальнейшем обычное право сохраняло весомый авторитет. Во II в. юрист Юлиан
так обосновал действие обычая в качестве источника права: "Прежний
укоренившийся обычай заслуженно применяется как закон, и это право называется
правом, установленным нравами. Ибо какое имеет значение, объявил ли народ свою
волю путем голосования или путем дел и действий".
В отличие от
обычаев, составляющих неписанное право, законы и другие законодательные акты
(например, указы) образуют писаное право (ius scriptum), т.е. исходят от
органов власти и зафиксированы ими в определенной редакции.
Перемены формы
правления Рима вели к замене одних высших законодательных органов другими.
Царский и республиканский периоды - народное собрание. Период принципата -
Сенат. Период домината - император.
Соответственно
менялись и формы законодательных источников:
-закон
(lex)-постановление народного собрания (центуриатных комиссий (Серв.Туллий) и
плебейских сходок (Гортензий));
-постановление
Сената (senatusconsulta);
Законы. По мере
политического и экономического развития римской общины обнаружилась
неудовлетворительность неписанного права ввиду его архаичности и недоступности
для большинства населения - плебеев (знание и применение обычного права было
монополизировано патрицианскими магистратами). Выступления плебеев привели к
образованию в 462 г. до н.э. комиссии децемвиров - "десяти человек для начертания
законов". Комиссия разработала утвержденные позже народным собранием
Законы XII таблиц - первого законодательного источника римского гражданского
права.
Законы XII
таблиц - это кодификация национальных римских обычаев (с некоторыми
заимствованиями из греческого права).
Содержание
Законов охватывает все известные области правового регулирования:
Законы XII
таблиц дали начало цивильному (квиритскому) праву Рима - древнейшей из его
систем. Написанные на плитках (табулах -tabula) из слоновой кости в VI в. В.С.
таблицы были уничтожены, но сохранились в произведениях римских юристов и
продолжали непосредственно действовать до середины II в до н.э.
Таблицы
отложили отпечаток на послед. развитие права в области:
-двуступенчат.формы
гражданского процесса.
Кроме Законов
XII таблиц, leges как акты, принятые народным собранием, немногочисленны:
–lex Poetelia
(Пэтелиев закон) IV в. до н.э. (отмена продажи в рабство и убийства
неисправного должника);
–lex Aquilia
(Аквилиев закон) III в. до н.э.(ответственность за вред чужому имуществу);
–lex Falcidia
(Фальцидиев закон) I в. до н.э. - отношения по наследованию (ограничение
завещательных отказов) и др.
Постановления
Сената (Senatusconsulta).
В период
принципата Сенат имел лишь формальные законодательные полномчия, а по существу
был проводником воли принцепса. Предложения принцепса в Сенат (orationes ad
senatum) всегда беспрекословно утверждались.
-
senatuscosultum Macedonianum (I в.), лишивший исковой защиты договоры займа
подвластного сына;
-
senatuscosultum Velleianum (I в.), объявивший недействительными всякого рода
вступления женщины в чужой долг и др.
Еще в период
принципата единоличные указы императоров (constitutiones) приобретают большое
значение ("что угодно императору, то имеет силу закона"). Сущ-ло 4
формы указов:
1. Эдикты -
общие распоряжения, обращенные к населению;
2. Декреты -
решения судебных споров;
3. Рескрипты -
ответы на юридич. запросы;
В период
домината constitutiones под общим названием leges, leges generales, sanctio
pragmatica стали единственной формой законодательства.
Договор займа (mutuum) - договор, по которому одна сторона
(займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) денежную сумму
или известное количество иных вещей, определенных родовыми признаками (зерно,
иасло, вино),с обязательством заемщика вернуть по истечении указанного в
договоре срока либо по востребованию такую же денежную сумму или такое же количество
вещей того же рода и того же качества, какое было у исходных вещей.
Договору займа
(mutuum) предшествовали формальная сделка nexum а также стипуляция.
Характерные
признаки договора mutuum:
1. mutuum -
реальный договор, т.е. получающий юридическую силу лишь с момента, когда на
основании соглашения сторон последовала передача вещи (res);
2. предмет
договора - денежная сумма или вещи genus (т.е. вещи - только потребляемые);
3. вещи
передаются в собственность заемщика;
4. заемщик
обязывается вернуть займодавцу такую же сумму или те же вещи по родовым
признакам (вес,число,мера) и того же качества;
5. на заемщике
лежал риск случайной гибели полученных вещей;
6.
Обязательство из займа было строго односторонним. Займодавец получал иски
строгого права для защиты своего права требования.
По договору
займа заемщик не обязывался платить проценты, об этом заключалось особое
соглашение.
Договор займа
закреплялся хирографами - долговыми расписками.
Зачастую
письменный документ подписывался должником еще до получения займа.Это иногда
приводило к тому,что заемщик вообще фактически не получал валюты займа,
обязавшись, однако, вернуть якобы полученную валюту займа.
-exeptio doli
(обвинение в крайней недобросовестности кредитора);
-иск о возврате
расписки (кондикционный иск).
Защищая себя
должник должен был доказать неполучение валюты от кредитора (это было почти
невозможно).
В III в. бремя
доказывания было переложено на кредитора.
При императоре
Веспасиане (I в.н.э.) был издан senatusconsultum Macedonianum, воспретивший
денежные займы подвластным детям без согласия домовладыки (или без его ведома).
Займ, обращенный в пользу домовладыки, сохранял силу.
В сущности
владение не является вещным правом, а есть фактическое положение вещей.
Владение в
смысле фактического обладания вещами является тем отношением, на почве которого
складывался исторически институт права собственности. Владение в юридическом
смысле - фактическое обладание лица вещью (corpus possessionis), соединение с
намерением относиться к вещи как к своей, обладать независимо от воли другого
лица, самостоятельно (animus possessionis).
- corpus
possessionis - возможность деятельного беспрепятсвенного проявления своего
господства над вещью;
- animus domini (possessionis) есть у:
б)
добросовестного владельца - лица, которое в силу добросовестного заблуждения
считает себя за собственника, хотя таковым не является;
в) незаконного
захватчика чужой вещи.
Владельцы
защищались от незаконных посягательств на вещь непосредственно сами с помощью
специальных владельческих интердиктов - т.е. преторских приказов нарушителю
оставить владельца в покое и обратиться в суд.
Держание
(detentio) - фактическое обладание вещью без отношения к ней как к своей, напр.
обладание на основе договора с другим лицом (аренда, передача на хранение, на
перевозку, залог, прекарное владение - передача земли в безвозмездное и
временное пользование, - обладание ненамеренное, бессознательное и т.д.).
Напр.:
Арендатор считался держателем арендованной вещи на имя ее собственника.
Держатель от чужого имени мог получить защиту только через посредство
собственника, от которого получена спорная вещь.
Законное -
владелец имеет ius possidendi, т.е.имеет право владеть вещью (является
собственником).
Незаконное -
владелец не имеет ius possidendi, т.е. не является собтвенником: а)незаконное
добросовестное владение - владелец добросовестно не знает, что не имеет права
обладать вещью (он купил вещь у несобственника, не зная об этом);
б)незаконное
недобросовестное владение - сознательное неимение ius possidendi (вор);
–может
приобрести по давности право собственности;
–несет
ответсвенность только с момента подачи иска;
–в случае
виндикационного иска - возмещение издержек.
–не может
приобрести по давности право собственности;
–строже
отвечает за сохранность вещи и ее плоды;
–в случае
виндикационного иска - нет возмещения издержек.
в) производное
владение (исключительный вид). Такое владение выделяется, когда в
исключительных случаях владельческая защита предоставлялась держателям. Таким
правом пользовалось лицо, которому вещь заложена, секвестор (держатель спорной
вещи).
Обязательства как бы из договора (квазиконтракты) - обязательства, возникающие при
отсутствии между сторонами договора, но по своему характеру и содержанию
сходные с обяза- тельствами, возникающими из договоров.
Спорные вопросы
об условиях и пределах ответственности сторон разрешаются аналогично тому, как
они решаются применительно к соответствующим договорам. Основные виды
квазиконтрактов:
1. Negotiorum
gestio - ведение чужих дел (забота о чужом деле) без поручения, т.е. фактически
без договра. Обязательства сторон сходны с аналогичными обязательствами по
договору поручения (mandatum).
Необходимые
элементы negatorium gestio:
–действия гестора
могут быть и юридическими, и фактическими;
–значимость
дела не была существенна (чаще всего - имущественная сфера);
–отсутсвие у
гестора обязанности перед доминусом совершать данные действия ни по договору,
ни по закону (напр. опекун);
–обязательность
возмещения расходов гестора доминусом (возмещались только целесообразные
расходы);
–безвозмездность
квазиконтракта: вознагражденя гестор не получал.
–отчитывался
перед доминусом в совершенных действиях;
–обязан
восстанавливать первоначальное положние доминуса, если работа гестора
нецелесообразна (utiliter).
–доминус обязан
возместить убытки и расходы гестора в случае целесообразности помощи.
Обязательства
сторон сходны с аналогичными обязательствами по договору поручения (mandatum).
–у доминуса: actio negotiorum
gestorum directa;
–гестора: actio
negotiorum gestorum contraria.
2.Обязательства
из неосновательного обогащения.
Возникали из
факта нахождения вещей в имуществе одного лица за счет другого без какого-либо
юридического основания.
Такие
обязательства возникали из дозволенного действия (а не их деликта). Для
истребования неосновательного обогащения заинтересованному лицу довался
кондикционный иск (condictio).
В зависимости
от предмета иска различали:
–conductio
certae pecuniаe (иск о возврате денег);
–condictio
certae rei (иск о возврате вещи);
–condictio
incerti (иск о возврате другого обогащения).
Основные
категории обязательствиз неосновательного обогащения:
1. Condictio
indebiti (возврат ошибочно уплаченного):
2. Condictio
causa data causa non secuta (возврат предоставления, цель которого не
осуществилась):
–предоставление
имущественной выгоды одним лицом другому;
–это было
сделано, имея в виду опр. цель;
–цель или
основание не осуществилось.
3. Condictio ex
causa furtiva (возврат полученного посредством кражи).
По этому иску в
отличие от аналогичного деликтного иска у кражи:
–защита
давалась только собственнику украденной вещи;
Такой иск был
введен для упрощения разрешения подобных вопросов.
4. Condictiones
sine causa (общий иск о возврате неосновательного обогащения).
–вещи
потреблены другим лицом или стали его собственностью без юридич. на то
основания (чужие деньги смешаны с деньгами истца);
–вещи поступили
в собственность на законном основании, но затем основание отпало (задаток не
возвращают после выполнения обязательства) и др.
Юриспруденция (деятельность юристов)
Юрист в Риме -
ученый правовед,знаток права.
В связи с
большой степенью формализованности римского права (цивильного права), его
запутанностью, после опубликования Законов XII таблиц с III в.до н.э.
деятельность юристов приобретает большой размах.
Формы
деятельности римских юристов республиканского периода:
1 .юридические
консультации гражданам (respondere).
2.
редактирование деловых бумаг и советы по договорам и искам (cavere, scribere).
3. руководство
процессуальными действиями сторон (agere).
Юристами в Риме
в древнейшую эпоху были
Похожие работы на - Учебный курс Римское право Ответы на вопросы. Другое.
Пенсионная Реформа 2001 Года Реферат Скачать
Сочинение Про Кавказские Горы
Реферат: Геологическое строение, классификация и образование россыпей
История Происхождения И Развития Понятия Корня Реферат
Реферат: Инсулин. Скачать бесплатно и без регистрации
Доклад по теме Становление политической системы в России
Дипломная работа по теме Анализ финансовых результатов коммерческого банка
Дипломная Работа На Тему Ознайомлення З Творами Українських Художників На Уроках Образотворчого Мистецтва В Початковій Школі
Художня Культура Латинської Америки Реферат
Реферат На Тему Неоклассическая Модель Экономического Роста Р. Солоу
Дипломная работа по теме Технология переработки вторичного алюминия
Реферат: Задачі економічного змісту
Реферат: История создания Троицкого Собора. Скачать бесплатно и без регистрации
Доклад: Бакаев, Иван Петрович
Реферат по теме Характеристика эколого-развивающего комплекса на территории детского образовательного учреждения
Современная Бытовая Техника Реферат
Правовое Значение Акта Аудиторской Проверки Реферат
Курсовая работа: Программная реализация библиотеки классов системы RSA и ее применение на практике. Скачать бесплатно и без регистрации
Контрольная работа: Синдром желтухи. Сестринский процесс
Эссе Про Воздух
Реферат: Правовідносини
Похожие работы на - Региональная инспекция Федеральной налоговой службы России как основное звено организации системы налоговых органов
Доклад: Га дамер Ганс-Георг

Report Page