Система права. Реферат. ТГП.

💣 👉🏻👉🏻👉🏻 ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА ЗДЕСЬ ЖМИТЕ 👈🏻👈🏻👈🏻
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!
Скачать Скачать документ
Информация о работе Информация о работе
Скачать Скачать документ
Информация о работе Информация о работе
Скачать Скачать документ
Информация о работе Информация о работе
Скачать Скачать документ
Информация о работе Информация о работе
Скачать Скачать документ
Информация о работе Информация о работе
Скачать Скачать документ
Информация о работе Информация о работе
Скачать Скачать документ
Информация о работе Информация о работе
Нужна качественная работа без плагиата?
Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу Без плагиата!
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Кафедра государственно-правовых
дисциплин
Дисциплина Теория государства и права
1. Понятие и элементы системы
права. Публичное и частное право.
2. Предмет и метод правового
регулирования как основания выделения отраслей и институтов права.
3. Отрасли российского права:
классификация и краткая характеристика.
4. Соотношение системы права и
системы законодательства.
Проблемность и
актуальность исследований и разработок системы права во многом
обусловлены диалектическим противоречием ее основных качеств — стабильности и
динамизма. В настоящей работе на основе интегративного общенаучного подхода
предпринята попытка разрешить указанное противоречие путем выделения стабильных
(базовых) элементов системы права и ее динамичных («текущих») элементов.
Для своей
действенности и эффективности право должно быть внутренне единым и
непротиворечивым, представлять целостную, органичную систему. По современным
научным воззрениям, система права складывается из взаимосвязанных и
взаимодействующих элементов — норм права, объективно влияет на построение и
развитие системы законодательства, определяет его содержание. Законодательство
понимается как формальное, официальное, публичное, заблаговременное и
письменное выражение права, считается основной, наиболее систематизированной
формой отечественного права.
Несмотря на
тесную взаимосвязь, системы права и законодательства существенно различаются,
они относительно самостоятельны. Система права традиционно признается
объективной, отражающей состояние общественных отношений. В формировании же
законодательства как системы нормативно-правовых актов значим субъективный
фактор, обусловленный потребностями юридической практики. Структура системы
законодательства считается двумерной. Вертикальная структура — иерархическая в
соответствии с юридической силой нормативно-правовых актов (компетенцией
издающего их органа). Горизонтальная (отраслевая) структура законодательства
формируется в основном под влиянием объективно сложившейся в обществе системы
права.
Традиционная
структура системы права — иерархическая со следующими уровнями иерархии (сверху
вниз): система в целом, общности, отрасли, институты, нормы права. При более
детальном юридическом исследовании вводят также подотрасли и субинституты.
Диапазон представлений о системе права в целом — от ее полного отрицания
позитивистами до признания сущностью, первоосновой правовой реальности — в
теории естественного права.
Неоднозначны
представления об общностях права, его традиционном делении на публичное и
частное. В правовой теории вводились различные критерии такого деления:
материальный, формальный, централизационный, по характеру правовых норм и др.
Но единого объективного критерия не найдено, граница между публичным и частным
правом не определена и считается исторически подвижной и изменчивой.
В последнее время
реальную, практическую значимость приобретает проблема отраслей права.
Критериями выделения отраслей современной правовой наукой признаны предмет и
метод правового регулирования. Фактически все сводится к предмету
регулирования, поскольку ни одна из отраслей не имеет своего особого метода.
При таком критерии отрасли права могут множиться до бесконечности.
Аналогичная
ситуация сложилась и на нижних уровнях иерархии — в институтах и нормах права.
Институт обычно определяют как объективно обособившуюся внутри одной или
нескольких отраслей права совокупность взаимосвязанных правовых норм,
регулирующих однородную группу общественных отношений. Критерии выделения
институтов практически отсутствуют.
В рамках данной
лекции мы остановимся на основных аспектах, раскрывающих современное состояние
теории системы права.
1. Под системой
права понимается определенная внутренняя его структура (строение, организация),
которая складывается объективно как отражение реально существующих и
развивающихся общественных отношений. Она не результат произвольного
усмотрения законодателя, а своего рода слепок с действительности. Фактический
социальный строй общества, государства определяет в конечном счете ту или иную
систему права, его отрасли, институты, другие подразделения. Система права
показывает, из каких частей, элементов состоит право и как они соотносятся
между собой.
Системность –
общее свойство всех типов права, в то время как систематика или систематизация
правовых норм не является таковой. Каждому историческому типу права присуща
своя система, отражающая особенности этого типа и всей общественной формации.
Структура права – это юридическое выражение структуры данного общества.
В этом
заключается объективная социальная обусловленность системы права, ее
детерминация экономическими, культурными, национальными и иными факторами.
Например, рабовладельческое, феодальное и современное право отличаются друг от
друга не только своими сущностями, но и внешними признаками, т.е. формальными
атрибутами, в том числе системного характера, на которых лежит печать времени.
При этом не
следует смешивать понятия «система права» и «правовая система». В первом
случае речь идет, как указано выше, о внутреннем строении права, взятом в
качестве отдельного явления, а во втором – о правовой организации всего
общества, совокупности всех юридических средств, институтов, учреждений,
существующих и функционирующих в государстве. Система права выступает лишь
одной из слагаемых правовой системы.
Право есть
совокупность создаваемых и охраняемых государством норм. Но это не случайное и
не хаотичное их нагромождение, не механическая масса, а строго согласованная и
взаимозависимая целостная система, в которой нормы выстраиваются, группируются
в определенном порядке. Перед нами – сложное системное иерархическое
образование, пронизываемое процессами интеграции и дифференциации. В любом
типе права между конкретными его нормами всегда присутствуют элементы общего и
единичного, сходства и отличия, самостоятельности и зависимости.
Система права
характеризуется такими чертами, как единство, различие, взаимодействие,
способность к делению, объективность, согласованность, материальная
обусловленность. Единство юридических норм, образующих право, определяется: во-первых,
единством выраженной в них государственной воли; во-вторых, единством
правовой системы, в рамках которой они существуют и действуют; в-третьих, единством
механизма правового регулирования, его исходных принципов; в-четвертых, единством
конечных целей и задач.
В то же время
нормы права различаются по своему конкретному содержанию, характеру
предписаний, сферам действия, формам выражения, предмету и методам
регулирования, санкциям и т.д. Поэтому они подразделяются на отдельные части –
отрасли, институты. В основе такого обособления лежат указанные выше
особенности, и прежде всего разнообразие, специфика самих общественных
отношений.
Однако
объективная природа системы права не означает, что законодатель не может на
нее повлиять. Он может вносить в систему права известны» коррективы, изменения
(например, выделить, осознав потребность в этом, ту или иную отрасль права
или, напротив, объединить их, установить тот или иной институт, принять те или
иные нормы, акты и т.д.), но в принципе система права от него не зависит,
нельзя ее заново создать, отменить, «перестроить».
Обособить можно
только то, что объективно обособляется. Иными словами, государство, власть
могут в известных пределах влиять на сложившуюся систему права, способствовать
ее совершенствованию, развитию, но не более того. Они не могут по своему
«хотению» учредить, ввести декретом нужную, желаемую систему права.
Объективность –
важнейшее свойство системы права в отличие от систематизации права, которая
носит субъективный характер, т.е. зависимый от государственной воли. Там, где
есть право, всегда есть и определенная его система, в то время как
систематизации может и не быть (например, в Великобритании право не
систематизировано).
Систематизация –
это всего лишь сознательно проводимое упорядочение действующих правовых норм в
целях удобства пользования ими на практике. Но любое право имеет свою систему,
даже если оно не систематизировано. Система показывает, из каких частей, элементов
состоит право и как они соотносятся между собой.
Структурными
элементами системы права являются: а) норма права; б) отрасль права; в)
подотрасль права; г) институт права; д) субинститут. Именно они образуют
юридическую ткань рассматриваемого явления.
Правовая норма
– первичный
элемент системы права. Это исходящее от государства общеобязательное правило
поведения властного характера.
Отрасль права представляет собой
обособившуюся внутри данной системы совокупность однородных правовых норм,
регулирующих определенную область (сферу) общественных отношений. Объективная
необходимость предрешает выделение отрасли права. Законодатель лишь осознает и
оформляет (протоколирует) эту потребность.
Для образования
самостоятельной отрасли права имеют значение следующие условия: а) степень
своеобразия тех или иных отношений; б) их удельный вес; в) невозможность
урегулировать возникшие отношения с помощью норм других отраслей; г)
необходимость применения особого метода регулирования.
Качественная
однородность той или иной сферы общественных отношений вызывает к жизни
соответствующую отрасль права. И наоборот, наличие или отсутствие той или иной
отрасли права зависит от наличия или отсутствия соответствующих областей
общественных отношений, нуждающихся в правовом регулировании. Отрасль не «придумывается»,
а рождается из социальных и практических потребностей.
Хотя все отрасли
права взаимосвязаны и проникнуты органическим единством, они не равнозначны по
своему значению, объему, роди в процессе воздействия на общественные отношения.
Такое положение объясняется тем, что различные сферы этих отношений далеко не
одинаковы по широте и составу.
Поэтому в рамках
наиболее крупных правовых отраслей выделяются подотрасли. Например, в
гражданском праве – авторское право, патентное, жилищное, наследственное,
арбитражное; в конституционном – избирательное право; в трудовом – пенсионное;
в земельном – горное, водное, лесное и т.д. Эти подотрасли регулируют отдельные
массивы общественных отношений, характеризующихся своей спецификой и известной
родовой обособленностью.
Институт права
– это
сравнительно небольшая, устойчивая группа правовых норм, регулирующих
определенную разновидность общественных отношений. Если юридическая норма –
«исходный» элемент, «живая» клеточка правовой материи, то правовой институт
представляет собой первичную правовую общность.
Правовые
институты призваны регламентировать отдельные участки, фрагменты, стороны общественной
жизни. Институт – составная часть, блок, звено отрасли. В каждой отрасли их
множество. Они обладают относительной автономией, так как касаются в известной
мере самостоятельных вопросов.
Примеры правовых
институтов: в уголовном праве – институт необходимой обороны, институт крайней
необходимости, невменяемости; в гражданском праве – институт исковой давности,
институт дарения, сделки, купли-продажи; в государственном праве – институт
гражданства; в административном – институт должностного лица; в семейном праве
– институт брака и т.д. Все институты функционируют в тесной взаимосвязи друг
с другом – как внутри данной отрасли, так и вне ее.
Термин «институт»
часто употребляется в литературе и печати в неопределенно широком смысле:
говорят, например, о социальных, политических, общественных институтах,
институтах демократии, парламентаризма, подразумевая под этим весьма
разнородные и аморфные явления. В данном же случае это понятие берется в сугубо
юридическом его значении – как конкретное нормативное установление
государства, закона, т.е. как правовой институт.
Институты делятся
по отраслям права на гражданские, уголовные, административные, финансовые и
т.д. Сколько отраслей – столько соответствующих групп институтов. Отраслевая
принадлежность правовых институтов – наиболее общий критерий их
дифференциации. По этому же признаку они подразделяются на материальные и
процессуальные. Далее институты классифицируются на отраслевые и
межотраслевые (или смешанные), простые и сложные (или комплексные),
регулятивные, охранительные и учредительные (закрепительные).
Внутриотраслевой
институт состоит из норм одной отрасли права. Правовые институты, содержащие
нормы двух и более отраслей права, российскими правоведами понимаются как
комплексные (межотраслевые) институты [1] .
Комплексные
институты имеются, например, в трудовом праве. Примером этому может служить
институт ответственности работодателя за повреждение здоровья работника на
производстве, который является одновременно и институтом гражданского права.
При осуществлении государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства
о труде и охране труда применяются нормы административного права. Трудовому
праву присущи также отношения, связанные с социальным обеспечением (выплата
работникам пособий по временной нетрудоспособности) и гражданским
процессуальным правом (рассмотрение трудовых споров в суде). Не сохраняется
«стерильным» и предмет административного права, который также включает в себя
отношения из трудового, семейного, финансового и других отраслей права. Как
справедливо отмечает Ю.А. Тихомиров, в современных условиях «взаимопроникновение
и переплетение норм этих отраслей права становится все более глубоким и
масштабным» [2] .
Простой институт,
как правило, небольшой и не содержит в себе никаких других подразделений.
Сложный или комплексный, будучи относительно крупным, имеет в своем составе
более мелкие самостоятельные образования, называемые субинститутами. Например,
институт поставки в гражданском праве включает институт штрафа, неустойки,
ответственности.
Регулятивные
институты направлены на регулирование соответствующих отношений; охранительные
– на их охрану, защиту (типичны для уголовного права); учредительные –
закрепляют, учреждают, определяют положение (статус) тех или иных органов,
организаций, должностных лиц, а также граждан (характерны для государственного
и административного права).
Таким образом,
система права представляет собой сложное, полиструктурное динамическое
образование, в котором четко выделяются четыре ступени: 1) структура
отдельного нормативного предписания; 2) структура правового института; 3)
структура правовой отрасли; 4) структура права в целом. Все эти уровни
субординированы, логически и функционально предполагают друг друга. Вместе
взятые, они образуют достаточно сложную конструкцию.
В правовой науке
все юридические нормы подразделяются на материальные и процессуальные. Первые
– регулируют реально складывающиеся между людьми и их объединениями отношения,
связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, его
куплей-продажей, формами собственности, трудовой и политической деятельностью,
государственным управлением, реализацией субъектами прав и обязанностей,
вступлением в брак и т.д.
Вторые –
определяют порядок разрешения споров, конфликтов, расследования и
судебного рассмотрения преступлений и иных правонарушений, т.е. регламентируют
чисто процедурные или организационные вопросы, имеющие, однако,
важное, принципиальное значение.
В соответствии с
Конституцией РФ (ч. 2 ст. 118) судебная власть осуществляется посредством
конституционного, гражданского, административного и уголовного
судопроизводства. Рассуждая по аналогии, можно на основе ст. 127 Конституции
выделить и арбитражное судопроизводство, осуществляющееся в соответствии с АПК
РФ.
В итоге систему
права можно кратко определить как совокупность взаимосвязанных между
собой юридических норм, институтов и отраслей, характеризующихся внутренним
единством и различием в соответствии с особенностями регулируемых общественных
отношений.
2. Критериями
деления права на отрасли и институты выступают предмет и метод правового
регулирования.
Предмет
правового регулирования – это фактические отношения людей, объективно нуждающиеся в
правовом опосредовании. Круг их весьма широк и разнообразен – трудовые,
управленческие, имущественные, земельные, семейные и др. Им присущи следующие
черты: 1) это жизненно важные для человека и его объединений отношения; 2) это
волевые, целенаправленные (разумные) отношения; 3) это устойчивые, повторяющиеся
и типичные отношения; 4) это отношения поведенческие, за которыми можно
осуществлять внешний контроль (например, юрисдикционными органами).
Общественные
отношения выступают в качестве главного объективного (материального) критерия
деления права на отрасли и институты. Структура этих отношений, их тип, род,
вид обусловливают в определенной мере структурные и содержательные параметры
нормы, института, отрасли и права в целом.
Метод,
свойственный правовому регулированию той или иной отрасли позитивного права,
обычно определяется в современной литературе по теории права как обусловленные
предметом правового регулирования различные приемы, способы, средства
воздействия права на общественные отношения. [3]
Это определение во многом основывается на советской правовой доктрине,
принципиальные взгляды которой на метод правового регулирования в основном
оформились в 30-е — 50-е годы XX
столетия.
Если предмет
правового регулирования, о котором мы говорили выше, имеет объективное содержание,
предопределенное самим характером общественных отношений, метод служит
дополнительным, юридическим критерием дифференциации отраслей. Достаточно
удачно квинтэссенция приведенных взглядов иллюстрируется известным
высказыванием: если предмет правового регулирования отвечает на вопрос, что регулирует
право, то метод — на вопрос, как регулирует.
Методы правового
регулирования принято классифицировать по разным критериям. Наиболее
распространенной является классификация проводимая по характеру воздействия
права на регулируемые общественные отношения. По этому основанию выделяются два
метода: императивный и диспозитивный. Императивный метод, как отмечается
в общей теории права, применяется для воздействия на отношения, строящиеся на
началах власти и подчинения их субъектов, он характерен для публичных отраслей
например, административного и уголовно-исполнительного права. Диспозитивный
метод предполагает равенство сторон и применяется в сфере действия отраслей
частного права (гражданского, семейного и пр.). [4]
Фактически та же
классификация, но выраженная в иной терминологии, имеет место в случае
выделения метода субординации и метода координации. В частности, метод
субординации, который, как утверждается в теории права, свойственен
административному, уголовному и государственному праву, также как и
императивный метод, характеризуется подчинением одного субъекта отношений
другому. Метод координации, присущий гражданскому и семейному праву, так же
как диспозитивный метод, проявляется в равенстве сторон правового отношения и в
предоставлении им возможности самостоятельно избирать предусмотренную правом
модель поведения. [5]
Помимо двух
названных, существует и третий вариант терминологического обозначения по сути
тех же двух методов правового регулирования. В литературе по теории права
выделяется метод автономии, который, по мнению сторонников этой терминологии,
применяется главным образом в сфере действия частного права, и авторитарный
метод, который имеет сферу применения в публичном праве. При этом сущность
метода автономии характеризуется тем, что при помощи его самим участникам
регулируемых правом общественных отношений предоставляется возможность самостоятельно
определять свое поведение во взаимоотношениях друг с другом в рамках закона. В
отличие от него авторитарный метод базируется на использовании властных
правовых предписаний, которые устанавливают основания и порядок возникновения
конкретных прав и обязанностей у субъектов правоотношений. [6]
Императивный и
диспозитивный методы, также как и методы субординации и координации (автономии
и авторитарности) нередко обозначаются в качестве первичных, или исходных,
методов, представляющих собой выделенные логическим путем простейшие приемы
регулирования, определяющие основную специфику правового положения субъектов
соответствующих отношений. При этом императивный метод (он же метод
субординации, или авторитаризма) относится к сфере централизованного и тем
самым государственно-нормативного регулирования, а диспозитивный метод (метод
координации или автономии) — к области децентрализованного и, как правило,
договорного регулирования. 7
Следует обратить
внимание на то, что в сфере конкретных отраслей позитивного права, к каковым
относится, к примеру, трудовое право, практически невозможно провести четкую
грань между централизованно-нормативным и децентрализованно-договорным
регулированием. Это объясняется тем, что среди источников трудового права
имеется достаточно большое число правовых актов, сочетающих признаки и
нормативных правовых, и договорных источников права, как централизованных, так
и децентрализованных. К числу таковых, например, можно отнести локальные
нормативные акты, которые, несомненно, являются способом императивного, но
одновременно и децентрализованного, правового регулирования отношений, входящих
в предмет трудового права. Наряду с ними к источникам трудового права относятся
и так называемые «нормативные» соглашения и коллективные договоры. Данные
соглашения, заключаемые на уровне федерации в целом или на уровне отдельного
субъекта федерации, можно и нужно рассматривать как своеобразные
централизованные источники трудового права, которые, так же как и коллективные
договоры, одновременно имеют диспозитивные начала в своем создании и
императивные характеристики в правоприменении. В зарубежном трудовом праве
последних лет выделяется такой источник, как согласовательное
законодательство, представляющее собой результат синтезного
законотворчества, в котором сливаются воедино политическая власть и частный
интерес как два исторических русла легитимизации социально-трудовых отношений. [7]
Следовательно,
особенности правового регулирования отношений, составляющих предмет такой
жизненно важной для общества и экономики отрасли, как трудовое право, не дают
оснований для признания универсальной (а в силу этого и научно безупречной)
концепции, выделяющей только два метода правового регулирования.
Этот вывод в
принципе можно адресовать любой разновидности концепции двувидовой
классификации отраслевых методов правового регулирования, в силу чего все они
теряют свою теоретическую и практическую ценность для многих отраслей права,
которым свойственен комплексный характер отношений, составляющих их предмет.
Одна часть таких отношений нередко обладает качеством равенства сторон и потому
регулируется в договорно-правовом порядке, а другая — властью одной стороны и
подчинением другой и потому регулируется в централизованно-нормативном порядке.
Если же принять тезис о том, что метод правового регулирования определяется
его предметом, то неизбежно придется прийти к тривиальному выводу о
диспозитивно-императивной, координационно-субординационной, автономно-авторитарной,
централизованно-децентрализованной, нормативно-договорной и тем самым смешанной
природе методов целого ряда отраслей российского права.
Такой вывод, в
свою очередь, является по большей части как теоретически, так и практически
бесполезным, в том числе и для определения места конкретной отрасли права в
системе российского права. Его бесполезность состоит в том, что, фактически
являясь смесью частноправовых и публично-правовых приемов регулирования, он сам
не может служить хотя бы сколько-нибудь четким, надежным и эффективным
критерием для отграничения предмета одной отрасли права от смежных общественных
отношений, включаемых в предмет правового регулирования частных или публичных
отраслей права.
Данный вывод не
является принципиально новым: в отечественной теории права неоднократно и
совершенно справедливо выражалось сомнение относительно реальности исполнения
методом функции, пусть даже и дополнительного, критерия деления права на
отрасли. Такое сомнение основано главным образом на том, что метод, по общему
признанию, произволен от предмета и не имеет в этом смысле самостоятельного
значения. [8]
Другими словами, он всецело определяется предметом (к слову, не только в
юриспруденции) и потому представляет собой лишь юридическое выражение его,
предмета, особенностей.
Коль скоро нельзя
признать безупречным тезис о том, что правовому регулированию самостоятельной
отрасли права в принципе присущи только два метода — диспозитивный или
императивный (координации или субординации, авторитарности или автономии), то
вряд ли может быть признана абсолютно верной и формула: «один метод — одна
отрасль права». Практически она также не находит своего подтверждения,
поскольку в любой отрасли права в большей или меньшей степени всегда
используются оба метода. Иначе говоря, в действительности каждая отрасль права
фактически использует оба метода. Тем самым всегда имеет место их сочетание,
которое, правда, характеризуется преобладанием императивных или диспозитивных
начал, обусловленных природой регулируемых отношений. Однако ни одна отрасль не
обладает единственным, неповторимым, абсолютно «чистым» и в этом смысле
подлинно собственным методом, например, только координации или только
субординации.
В итоге,
применительно к рассмотренной теоретической конструкции двувидового метода
можно говорить лишь о том, что она способна относительно хорошо «работать» в
сфере весьма ограниченного числа так называемых «основных», или
«профилирующих», отраслей права, к которым, с известными оговорками, относят
гражданское, уголовное и административное право. Однако она мало применима к
тем отраслям, предметы которых носят комплексный характер и не обладают ярко
выраженной доминантой имущественных отношений, как в гражданском праве,
управленческих, как в административном праве или охранительных, как в уголовном
праве. Кстати сказать, нормы этих комплексных отраслей составляют наибольший
массив позитивного права, деление которого на отрасли по двум одновременно
используемым методам оказывается невозможным.
3. К числу устоявшихся, общепризнанных отраслей относятся
конституционное (государственное), административное, финансовое, гражданское,
трудовое, гражданско-процессуальное, уголовное, уголовно-процессуальное,
уголовно-исполнительное право [9] .
Конституционное
(государственное) право представляет собой систему юридических норм, закрепляющих
экономический, политический и социально-культурный фундамент общества и
государства, а также регулирующих порядок формирования высших органов
соответствующих ветвей государственной власти, особенно представительных и
законодательных органов Российской Федерации, их отношения между собой, с
другими государственными органами, общественными объединениями и гражданами.
Метод правового
регулирования конституционного (государственного) права преимущественно
императивный и направлен на обеспечение стабильности в обществе и
предсказуемости социально-политических процессов. Соответственно данная
отрасль права выполняет в основном регулятивно-статическую функцию и закрепляет
то, "что реально достигнуто и составляет экономический, политический,
социально-культурный фундамент общества и государства, их последующего
развития" [10] ,
а именно: гражданство и общий правовой статус гражданина в государстве,
приоритет прав и свобод человека и гражданина во взаимоотношениях с
государством, формирование социального правового государства, республиканскую
форму правления, естественно-правовую основу позитивного права, суверенитет
народа, разделение властей, демократические средства и способы осуществления
политической власти, основные функции государства, горизонтальную и
вертикальную, в том числе федеративную структуру механизма Российского
государства.
Регулятивно-динамическая
функция конституционного (государственного) права направлена на формирование и
установление компетенции высших органов различных ветвей государственной
власти, осуществление политической власти президентом и представительными
органами государства, разграничение компетенции между органами власти РФ и ее
субъектов, между органами государственной власти и местного самоуправления.
Административное
право – это
система юридических норм, регулирующих формирование и функционирование
исполнительных органов государственной власти, их отношения между собой, с
другими государственными органами, общественными объединениями и гражданами в
процессе государственного управления, т.е. осуществления конкретных задач и
функций государства на основе и во исполнение законов.
Государственное
управление осуществляется в различных сферах жизнедеятельности: оборона,
образование, наука, культура, здравоохранение, строительство и др.
Соответственно этим сферам регулирования образуются укрупненные институты
(подотрасли) административного права. Соответственно к предмету
административного права относятся общественные отношения, интересы субъектов
которых направлены на организацию государственного управления, осуществление
(процесс) управления, а также отношения в сфере управления и по поводу
осуществления управления между субъектами управления с одной стороны и
Похожие работы на - Система права Реферат. ТГП.
Реферат: Развитие психики человека и животного по А.Н. Леонтьеву. Скачать бесплатно и без регистрации
Реферат Про Информацию
Диссертация Управление Инновационными
Дипломная работа: Совершенствование кадровой политики и ее планирование на предприятии
Скачать Диск 100 000 Рефератов
Дипломная работа по теме Основные реформы и деятельность правительства П.А. Столыпина
Реферат: Нормы и степень эксплуатации труда сельскохозяйственных рабов в Италии II в. до н.э. – I в. н.э.
Контрольная Работа По Теме Причастие Причастный Оборот
Напишите Сочинение Рассуждение Слово Дано Человеку
Функции цен
Курсовая работа по теме Трехфазный асинхронный двигатель
Курсовая работа по теме Анализ возможностей дистанционного обучения взрослых Новосибирской области
Курсовая работа по теме Календарные праздники, обряды и их поэзия
Курсовая работа по теме Роль страховых фондов в системе экономических резервов страны
Контрольные Работы 2 Класс Матвеева
Реферат по теме Этапы коррекционной работы по преодолению нарушений письма и чтения у детей с элементами общего недоразвития речи
Реферат: Совершенствование антиинфляционной политики государства в России как элемента механизма государс
Реферат по теме Правовые аспекты применения сети Интернет в России
Лабораторная Работа На Тему Оператор Условия If-Else
Дневник Практики Автослесаря
Реферат: Разгосударствление и приватизация: пути и формы. Опыт России и зарубежных стран
Сочинение: Почему Иван Васильевич нигде не служил По рассказу Толстого После бала
Контрольная работа: Организация и методика проведения аудита