Обязательственное право - Государство и право реферат

Обязательственное право - Государство и право реферат




































Главная

Государство и право
Обязательственное право

Если при изучении бонитарной собственности главное внимание обращено на преторскую формулу, поскольку на последней строится юридическая конструкция, то при изучении обязательственного права следует обратиться к теоретическим построениям римских юристов.


посмотреть текст работы


скачать работу можно здесь


полная информация о работе


весь список подобных работ


Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кафедра государственно-правовых дисциплин
Обязательства из договоров становятся главной формой установ-ления и закрепления хозяйственных связей, активно стимулируя ремесленное и сельскохозяйственное производство, внутреннюю и внешнюю торговлю.
Договор как основание обязательства содержал в себе соглашение сторон. "Договор является соглашением двух или нескольких об одном и их согласием" (Д.2.14.2).
Обязательство может основываться и на выражении воли одного лица, например, составление завещания. Такое, как и в нашем праве, называется односторонней сделкой. Если же обязательство порождается выражением воли обеих сторон в соглашении, то имеет место двусторонняя сделка - договор.
Таким образом, договор (contractus) есть обязательство, возникающее в силу соглашения сторон и пользующееся исковой защитой.
Договор заключался предложением (оферта) одной стороны и согласием (акцепт) с этим предложением другой стороны.
Сторонами в договоре, как и в любом обязательстве, были должник и кредитор. Договор предполагал его заключение сторонами, способными по праву вступать в обязательственные отношения (статус свободы, статус гражданства, семейный статус).
Замена должника в обязательстве (перевод долга) стала возможной путем новации - обновлением обязательства, заменой старого обязательст-ва новым с указанием нового должника. Замена должника имела сущест-венное значение для кредитора, поэтому требовалось согласие кредитора. Новация имела и более широкое значение, предусматривая возможность включения в обновленный договор каких-либо иных условии - изменение основания, характера, срока обязательства и др. Неудобство новации со-стояло в том, что она не была передачей права требования, но создавала новое обязательство. Поэтому прекращалось действие средств, обеспечи-вающих старое обязательство (поручительство, залог), а для замены креди-тора требовалось и согласие должника. Этот недостаток устранялся цесси-ей (уступка права требования) - кредитор с целью уступки своего права назначал прокуратора, которому поручал взыскание по своему требованию с оговоркой, что полученное прокуратор может оставить за собой.
Условия действительности договора составляли:
- его законность: договор должен соответствовать существующим правовым нормам, не посягать на правопорядок, права других лиц и быть согласным с добрыми нравами (boni mores), в противном случае он при-знается ничтожным (например, договор о будущем наследстве);
- воля сторон (voluntas): не признавалось наличие воли в действиях безумных, не имела юридического значения воля детей, а также воля, вы-раженная в шутке; воля должна иметь внешнее выражение словом, жес-том, молчанием; классическое римское право признавало отсутствие воли в соглашении, когда имело место заблуждение (error), обман (dolus), угроза (metus), насилие (vis).
- в определенность содержания договора входили его предмет, цена, сроки исполнения; договор мог заключаться относительно вещей, не изъя-тых из оборота, быть реально исполнимым (не то, чтобы "вычерпать море, достать луну или продать гиппоцентавра"). Гай приводит пример ничтож-ности договора: некто обязался перед контрагентом "тронуть пальцем не-бо".
Толкование договора. Определенные требования предъявлялись и к толкованию договора. Случалось, что сторона говорит одно, а имеет ввиду нечто другое. Значит, договор не состоялся. В отношении закона римские юристы говорили: "Знание законов не в том состоит, чтобы соблюдать их слова, а силу и значение". Тот же принцип стали соблюдать и в отношении договора. То есть в договорном праве сталкивались два начала: толкование буквальное (no jus civile, это договор строгого права) и толко-вание по смыслу намерения (no jus praetorium, это договор, основанный на принципах доброй совести). Таким образом, старое правило "иногда боль-ше значит написанный текст, чем намерения сторон" уходит в прошлое, появляется новый принцип: "в соглашениях договаривающихся сторон было признано важным обратить внимание больше на волю, чем на слова". Всякий договор есть согласие сторон. Но в согласии бывают пороки: воля могла быть выражена ясно, а сторона утверждала, что она действовала под влиянием заблуждения (error), обмана (dolus), угрозы (metus), насилия (vis).
В древнереспубликанском праве формализм проявлялся не только при заключении договора, но и при толковании его положений в суде. Суд при толковании договора был полностью связан его буквой и обязан был воспринимать его положения буквально. В связи с этим не придавалось значения смыслу договора, а также тому, что сами стороны хотели выра-зить в заключенной ими сделке, даже если это было очевидным.
С развитием экономики и хозяйственного оборота Древнего Рима буквальное толкование договоров стало невозможным. Суд стал более са-мостоятельным и уже не давал защиты формально правильным требовани-ям, вытекавшим из буквы договора, если, однако, они были следствием яв-ной недобросовестности истца, т.е. суд истолковывал договор по доброй совести (bona fides).
Постепенно суд стал в первую очередь принимать во внимание не букву договора, а его смысл и содержание.
Все позднейшие виды договоров - реальные и консенсуальные - яв-лялись договорами доброй совести (исключение - договор займа).
Вопрос №2. Виды обязательств из договоров.
Виды обязательств из договоров подразделялись на:
-вербальные - вступали в силу с момента произнесения определен-ной словесной формулы;
-литтеральные - приобретали силу с момента совершения опреде-ленной надписи;
-реальные - вступали в силу с момента передачи вещи;
-консенсуальные - приобретали силу с момента достижения согла-шения.
Перечисленные виды обязательств признавались правом и обеспечи-вались предоставлением иска - правом через суд требовать устранения нарушения.
Вместе с тем, наряду с обязательствами из договоров, в структуру римского обязательственного права включались натуральные обязательства, безымянные контракты, пакты, обязательства как бы из до-говоров, обязательства из правонарушений (деликты), обязательства как бы из деликтов.
Натуральные обязательства возникали из сделок рабов и подвласт-ных членов семьи, которые по цивильному праву не могли от своего имени заключать сделки, быть стороной в гражданском процессе. Эти сделки имели ограниченный правовой эффект - не обеспечивались исками, но добровольно исполненное не подлежало возврату. "В случае уплаты воз-врату не подлежит, так как остается натуральное обязательство" (Д. 14.6.10). Согласно уложению Юстиниана, натуральные обязательства основаны на принципах справедливости, они связаны ею (Д.46.9.6.4).
Безымянные контракты - обязательства, получившие правовую рег-ламентацию позже того, как сложилась основная часть системы римского обязательственного права, и не включенные в нее.
Пакты - сделки, не облеченные в требуемую законом форму. Такие сделки, первоначально не признававшиеся и не имевшие исковой защиты, -"голые пакты" (nudurn pacta), со временем получают признание в праве и обеспечиваются исками - "одетые пакты" (pacta vestita).
Обязательства как бы из договоров - те имущественные отношения, признаваемые правом и обеспечиваемые исками, которые возникали из од-носторонних действий (из ведения чужих дел без поручения, из неоснова-тельного обогащения и др.).
По характеру содержания договорных обязательств они подразделя-лись на делимые, когда объект обязательств поддавался делению без ущер-ба для его ценности (возврат части долга) и неделимые, например, серви-тут. Римскому праву были известны альтернативные обязательства, в ко-торых должник обязывался совершить одно из двух (или нескольких) дей-ствий, и факультативные обязательства, когда в договоре устанавливался один предмет обязательства, но должнику предоставлялось право сделать, предоставить и другое, обусловленное в договоре.
По распределению обязанностей между сторонами договоры подраз-делялись на односторонние (например, договор займа обязанность возла-гал на одну сторону - заемщик обязывался возвратить полученное) и дву-сторонние (в договоре купли-продажи, например, обязанность возлагалась на обе стороны - и на продавца и на покупателя: передать проданное, уп-латить цену товара).
В классическом праве преодолевается строго личностный характер договорного обязательства. Утверждается имущественная ответственность при неисполнении договора (не "кровью и мясом", как в договоре nexum), появляется возможность вступать в договорные отношения и через пред-ставителя, а также замена должника или кредитора в обязательстве.
Обязательства из правонарушений (деликты). Сохранялось деление на публичные деликты (crimen) и частные деликты - причинение вреда от-дельному лицу, членам его семьи, его имуществу. В классическом римском праве не существовало такого правила, по которому всякое недозволенное деяние, причиняющее ущерб, порождает обязательство возместить ущерб. Имелся лишь перечень конкретных случаев, порождающих обязанность возмещения вреда, ущерба.
Обязательства как бы из деликтов (квазиделикты). За рамками ус-тановленного перечня деликтов недозволенными, с обязанностью возме-щения ущерба, практикой стали признаваться и некоторые другие действия (например, неправомерно принятое судьей решение и т.д.).
Вопрос №3. Исполнение и способы обеспечения обязательств. Изначально обязательство рассчитано на прекращение (см. рис. 3), обычно путем исполнения. "Что может более со-ответствовать человеческой честности, чем соблюдать то, о чем договори-лись?" (Д.2.14.1) - гласил один из основополагающих принципов исполне-ния обязательств, вытекающих из договоров. Когда речь шла об исполне-нии обязательства, то важно было выяснить место исполнения и время ис-полнения.
Место исполнения обязательства определялось в договоре, в против-ном случае им было место нахождения должника, а также иск мог быть предъявлен в Риме. Место исполнения обязательства стало приобретать все большее значение по мере разрастания территории Римского государ-ства, ибо цены на товары стали сильно разниться в отдельных областях и общинах. Если договором предусматривалось место исполнения, то оценка спорной вещи производилась в этом месте, иначе - по месту предъявления иска (Д. 12.1.22).
Время исполнения обязательства устанавливалось договором. Если же время исполнения обязательства в договоре не определено, то во всех обязательствах, в которых срок не предусмотрен, долг возникает немед-ленно. Но как быть, когда договор заключен, например, в Риме, а испол-нить его надлежит в Карфагене? Немедленное исполнение здесь невоз-можно. Тогда судья в качестве "доброго мужа" определяет срок, необхо-димый "заботливому хозяину" для исполнения договора. Когда молчаливо подразумевается "разумный срок", то до наступления срока исполнение не может быть потребовано.
Досрочное исполнение (representatio) не всегда допускалось, так как, например, при выплате алиментов "досрочно выплаченные деньги будут проедены". Мировые сделки по алиментам требовали утверждения прето-ра.
При просрочке (morra) - нарушение срока исполнения - должник должен уплатить высшую цену. какую имел предмет договора между мо-ментом заключения договора и днем присуждения. Просрочка должника могла иметь следствием уплату процентов за время просрочки или (при займе) уплату штрафа в размере от 1/3 до 1/2 данной взаймы суммы (Д.22.1.32.2). В договоре могло быть предусмотрено право кредитора от-ступиться от договора в случае просрочки должника. Просрочивший должник также нес риск случайной гибели вещи.
Кредитор, не принявший исполненного в срок, был обязан возмес-тить должнику излишние расходы. На просрочившего кредитора ложился также и риск случайной гибели вещи.
Способы обеспечения обязательств. Римские юристы в качестве основополагающего принципа права признавали незыблемость договорно-го обязательства. Если в древнем праве сила договора во многом опиралась на его священный религиозный характер, то в классический период она обеспечивалась, прежде всего, господствующей моралью и правовыми санкциями.
Более непосредственно исполняемость обязательств обеспечивалась особыми средствами, направленными на поддержание силы договора:
Задаток (arra) - денежная сумма или ценность, которые одна сторо-на передавала другой в подтверждение заключения договора. Задаток вы-полнял и штрафную функцию. Так, при нарушении договора давший зада-ток теряет его, а получивший обязан возвратить задаток в двойном разме-ре.
Неустойка (stipulatio роепае) - штрафная сумма, которую должник обязан уплатить в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательства. Если договор противоречил "добрым нравам" (boni mores), то и условие о неустойке считалось недействительным.
Поручительство (adpromissio) состояло в том, что некоторое третье лицо (поручитель) брало на себя обязательство погашения долга в случае неплатежеспособности должника.
Поручительство было договором, устанавливающим добавочную от-ветственность, нередко оформляемую путем стипуляции: "Обещаешь дать то же самое?" - "Обещаю дать то же самое". Кредитору, не получившему в срок, предоставлялось обратить взыскание или на должника, или на пору-чителя.
Залог (hypotheca), как и поручительство, устанавливал добавочную ответственность по обязательству, предусматривая обеспечение обязатель-ства той или иной вещью, имуществом залогодателя-должника. В случае неисполнения основного обязательства заложенная вещь становилась собственностью залогодержателя-кредитора либо (позднее) он имел пре-имущественное перед другими кредиторами право удовлетворения своего требования за счет заложенного имущества.
Вручение какой-либо ценной вещи кредитору в качестве средства обеспечения долга было известно в глубокой древности. Однако общепри-знанным средством побудить кредитора-залогопринимателя вернуть зало-женную вещь (по уплате долга) была угроза бесчестия. Официальное при-знание залог получает только в конце периода республики. А в начале им-перии было постановлено, что при неисправности должника заложенная вещь поступает в продажу с тем условием, что должнику возвращается из-лишек, вырученный против суммы долга.
С утверждением имущественной ответственности резко возросло значение залога как наиболее эффективного способа обеспечения обяза-тельства.
Вопрос №4. Ответственность по обязательствам.
Должник, не исполнивший или ненадлежаще исполнивший обязательство, возмещал вызванный этим убыток, ущерб (а также нес отрицательные последствия, вытекавшие из обеспечения обязательства). Нормы об ответственности за ущерб имели общее значение - распространяли свое действие и на ответственность за вред, причиненный неправомерно, по деликту.
В классическом праве достаточно четко выделяются четыре условия', по которым наступала ответственность по обязательствам:
1. Противоправность, т.е. совершение неправомерного действия, нарушающего договор, или же несоответствие действия "добрым нравам": соглашение, противоречащее "доброй совести" (bona fides) и "добрым нра-вам" (boni mores), нс имеет силы (Д. 16.3.1 ).
2. Наличие ущерба, под которым понимается как прямой, реальный ущерб ("положительные потери", т.е. потеря того, что уже входило в со-став имущества кредитора), так и упущенная выгода, т.е. неполученные до-ходы, которые кредитор получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено. То и другое вместе состав-ляли подлежащий возмещению "интерес". Так, при гибели раба по вине нанимателя цена раба - реальный ущерб наймодателя, а недополученная им за оставшееся время договора наемная плата - упущенная выгода. При возмещении ущерба во внимание принимается не только ущерб, но и вы-года (Д.9.2.33), которую наймодатель вправе взыскать с нанимателя.
3. Наличие вины (culpa). "Вина имеет место тогда, когда не было предусмотрено то, что могло быть предусмотрено "заботливым человеком" (Д.9.2.31). В римском праве различались следующие формы вины:
--умысел (dolus) -- за умысел должник отвечал всегда и независимо от вида договора; более того, соглашение об устранении или ограничении от-ветственности за умышленное нарушение договора признавалось недейст-вительным;
-- неосторожность (небрежность): а) грубая небрежность, грубая вина (culpa lata), т.е. "непонимание того, что все понимают" (Д.50.16.213.2); грубая вина приравнивалась к умыслу, поэтому, как и при умысле, должник отвечал по любому договору; б) легкая небрежность (culpa levis) -- такое поведение, которое не допустил бы заботливый хозяин (Д. 19.2.25.7); за легкую небрежность должник отвечал только в тех дого-ворах, которые нельзя было считать заключенными только в интересах кредитора;
- случай (casus) - это то, что заранее никто не может предвидеть: "За случай никто нс отвечает" (Д.50.17.23). Практически это означало, что от-рицательные последствия случайной гибели вещи нес ее собственник, а должник освобождался от ответственности, так как в происшедшем не бы-ло его вины;
- непреодолимая сила (casus major) - это чрезвычайное обстоятель-ство (землетрясение, наводнение, извержение вулкана, кораблекрушение, война и т.д.); если нарушение условий договора было вызвано действием непреодолимой силы, то должник также освобождался от ответственности.
4. Наличие причинной связи между виновными действиями должни-ка и ущербом кредитора. "Требование об убытках от правонарушения должно быть связано с тем самым обстоятельством, от которого понесен ущерб, без привнесения другой причины извне" (Д. 19.2.57).
Например, в том случае, когда продавец продал, но не передал поку-пателю пшеницу, и его рабы заболели и умерли от голода, продавец не нес ответственность за гибель рабов, так как она - результат нераспорядитель-ности владельца рабов и не связана непосредственно с несдачей пшеницы.
Лишь при наличии всех четырех указанных выше условий лицо, на-рушившее договор или причинившее ущерб в силу деликта (правонаруше-ния), несло ответственность. В некоторых случаях она ограничивалась уп-латой "действительной цены" утраченной вещи (Д.32.14.2). В развитом праве чаще предусматривалось возмещение всего "интереса" (Д.9.11.1). А как следствие нарушения договора - четко выработаны права кредитора и обязанности должника возместить убытки (вред), возникшие у кредитора:
кредитор был вправе требовать от должника как возмещения реаль-ного ущерба, так и упущенной выгоды;
помимо убытка кредитор вправе был взыскать с должника и процен-ты;
проценты взыскивались в случае просрочки должником срока ис-полнения договора;
при просрочке должник отвечал "за случайно наступивший вред".
Таким образом, должник отвечал перед кредитором за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. Если должник не исполнит обязательство по своей вине, то он несет ответственность, установленную за-коном. В современной цивилистике такую ответственность называют конт-рактной. В римском праве контрактная ответственность - это ответствен-ность за нарушение личного права кредитора (а не права любого лица как та-кового).
Вопрос №5. Отдельные виды обязательств. Контракты.
Наряду с общей частью обязательственного права, решением общих вопросов обязательств, другим крупным подразделением римского обяза-тельственного права была регламентация отдельных видов обязательств (например, из договоров, из деликтов).
Виды обязательств различались по основаниям их возникновения: всякое обязательство возникает, по словам римского классического юриста Гая, "либо из договора, либо из деликта " (1.Ш.88). Это главные основания возникновения обязательств, а все остальные случаи объединялись в об-щую группу смесей, т.е. возникающих из различных видов оснований, а именно: "как бы из договоров и как бы из деликтов " (1. Ш. 88).
Эту четырехчленную классификацию обязательств, предложенную Гаем, выразим схематично:
Данная лекция будет посвящена рассмотрению обязательств, выте-кающих из договоров (контрактов), т.е. первой части приведенной выше классификации. Остальные три части классификации (т.е. обязательства, вытекающие как бы из договоров, из деликтов и как бы из деликтов) будут рассмотрены в следующей лекции.
Контракты (CONTRACTUS). По учению римских юристов, контракты делились на четыре основных вида (вербальные, литтеральные, реальные, консенсуальные), каждый из которых имел свои разновидности:
вербальные: (- спонсио, - стипуляция)
литтеральные: (- синграфы, - хирографы)
реальные: (- заем - ссуда - поклажа - залог)
консенсуальные: (- купля-продажа, - договор-найма (вещей, услуг, работ), - договор поручения, - договор товарищества)
Рассмотрим каждый из отдельных видов обязательств, вытекающих из договоров (русский термин "договор" является синонимом римского "контракт").
ВЕРБАЛЬНЫЕ КОНТРАКТЫ (VERBIS). Под вербальными (сло-весными) контрактами понимаются такие договоры, обязывающая сила ко-торых заключается в произнесении определенной словесной формулы, т.е. для возникновения обязательства сторонам необходимо выразить содер-жание соглашения словами (verbum -- слово). Когда речь идет о вербаль-ных контрактах, то нужно иметь в виду следующие два вида обязательств: спонсио и стипуляция.
Древнейшим видом вербального контракта являлся спонсио (sponsio) - священная клятва должника, древнейший вид вербального контракта (например, в ответ на вопрос кредитора: "Обещаешь дать?" должник отве-чал: "Обещаю", или: "Обязуешься сделать?" - "Обязуюсь"; "Даешь ли че-стное слово уплатить долг?" - "Даю честное слово"). Первоначально спонсио был досту-пен только римским гражданам, так как он скреплялся клятвой, а должник, который не выполнил обещания, мог защищаться только перед жрецами Рима.
Позже этим видом вербального контракта могли пользоваться и пе-регрины. Для них-то и появляется термин "стипуляция" (stipulatio) - сло-весные формулы о выполнении или невыполнении чего-либо, т.е. это то же спонсио только применительно к иностранным гражданам. В дальнейшем никакой разницы между sponsio и stipulatio не существует, так как форма сделки утрачивает свой религиозный характер. Достаточно было просто спросить: "Дашь?", "Обещаешь?", "Сделаешь?" и получить ответ: "Дам!", "Обещаю!", "Сделаю!".
Стипуляция была односторонним договором - для кредитора возни-кало право требовать, для должника-только обязанность исполнить.
Ввиду своей простоты и абстрактного характера стипуляция получи-ла широкое распространение в классическом и постклассическом римском праве, стала предшественницей современного векселя.
Из других разновидностей вербального договора в литературе упо-минается обещание предоставить приданое жениху, а также клятвенное обещание вольноотпущенника в верности и преданности своему патрону с возможным предоставлением ему всяческих услуг.
С течением времени вербальные договоры потеряли свой строго формальный характер: в конце республики стали писать протоколы о про-изведенной стипуляции, что облегчало положение должника, а также по-зицию претора и судьи, когда возникала необходимость в судебном разби-рательстве. Из обязательства словесного возникло и постепенно распро-странилось письменное обязательство.
Литтеральные контракты (LITTERIS), или письменные появились позже вербальных, на рубеже 111-11 в.в. до н.э., и получили ши-рокое распространение в классическую эпоху.
Если стороны согласились проводить расчеты по записям (littera -буква) в банковских, приходно-расходных или кредитных книгах, то такое соглашение порождало обязательство. У кредитора выданная сумма значи-лась в расходной части книги, а у должника - в приходной.
Ранее литтеральные контракты представляли собой согласованные сторонами записи о кредитах и долгах в приходко-расходных книгах. Им на смену приходят синграфы и хирографы - долговые документы.
Синграфы (греч. "письменный документ") - долговая расписка, своеобразный вексель, составленный в 2-х экземплярах платежный доку-мент. Синграфы излагались в третьем лице: "Тиберий должен Титусу 100". Как и всякую долговую расписку, ее подписывали должник, а вслед за ним свидетели сделки, удостоверявшие правильность записи. Синграфы полу-чили широкое распространение уже в последний период республики в свя-зи с предоставлением процентных займов. Позже преимущественное упот-ребление при составлении долговых документов получили хирографы.
Хирографы (греч. "собственноручная подпись") - типичное долговое обязательство, не требовавшее свидетелей. Хирографы составлялись от первого лица: " Я, Тиберий, должен Титусу 100"... .
Итак, литтеральные контракты приобретают силу с момента совер-шения определенной записи, т.е. это обязательства, вытекающие из пись-менной фиксации содержания соглашения. Причем существо данного до-говора скорее не в том, что здесь налицо письменная форма, а в соглаше-нии об определении имущественных отношений по записям в банкирских книгах или других документах.
Реальные контракты. Под реальным контрактом по-нимается обязательство, возникающее при передаче вещи. Обязанность ис-полнения и связанная с ним ответственность наступают по реальным дого-ворам не с момента соглашения, а с момента передачи вещи (res). Обеща-ние передать вещь (в заем или в ссуду) само по себе еще предмета догово-ра не составляет. Особенностью реальных контрактов является то, что вещь, полученная у кредитора, возвращается затем к последнему. Разли-чают четыре вида реальных контрактов: заем, ссуда, поклажа, залог. Де-тальную разработку в римском праве получили заем, ссуда, поклажа. Они, как уже отмечалось, приобретали юридическую силу с момента передачи вещи. Соглашение сторон здесь - необходимое, но недостаточное условие для возникновения обязательства. "Пока не произошла передача вещи, обя-зательство из реального договора не возникает" (Д.2.14.17).
Договор займа (mutuum). С древнейших времен факт неплатежа со-ставляет деликт (любое правонарушение, причиняющее вред). Нераспла-тившийся должник-заемщик причиняет материальный ущерб своему заи-модавцу-кредитору и по этой причине, естественно, наносит тяжкую лич-ную обиду. Он находится во власти оскорбленного им и принадлежит кре-дитору своей физической личностью, т.е. телом. "Кто не в состоянии пла-тить кошельком, должен платить шкурой", - гласит старая и широко рас-пространенная пословица. На ранней ступени общественного развития этот социально опустившийся должник эксплуатируется наравне с рабом.
В классическом праве этот договор стал играть важную роль в торго-вом обороте, на его основании развивается институт кредита.
Заем - договор, контракт, по которому заимодавец-кредитор переда-ет заемщику-должнику определенное количество заменимых вещей, чаще всего денег, с обязательством вернуть по истечении обусловленного дого-вором срока или же по первому требованию такое же количество вещей того же рода и качества. Из этого определения вытекает, что вещь переда-стся должнику в собственность, и он может распорядиться ей по своему усмотрению (потребить, продать, подарить и пр.). Объектом займа могут быть лишь вещи потребляемые, т.е. такие, которые при пользовании унич-тожаются: хлеб, зерно, масло, деньги и т.д.
Возникший в глубокой древности и применяемый первоначально в быту, заем не предполагал получения кредитором процентов (fenus) на пе-редаваемую заемщиком сумму. Эта древняя норма права в Риме считалась священной и неприкосновенной. Но деловые отношения торгового оборота устанавливали свои правила. В классическом праве размер процентных ставок достигал 12% в год, при Юстиниане - 6%. Не допускалось начисле-ние процентов на проценты. Защищая заемщика, зачастую более слабую сторону в договоре, бремя доказывания факта предоставления займа право возлагало на заимодателя.
Таким образом, договор займа предполагал хозяйственную выгоду одной стороны - заемщика, поэтому считался односторонним договором. Заключался договор займа только в отношении вещей, определяемых ро-довыми признаками, собственность на которые переходила к заемщику, и он, как собственник, нес риск случайной гибели вещи.
Договор ссуды (commodatum). Под ссудой понимается такой дого-вор, при котором ссудодатель предоставляет ссудополучателю вещь во временное безвозмездное пользование. Ссудополучатель-должник обязан возвратить ту же самую вещь. Ссуда - договор односторонний, но не рав-носторонний: ссудополучатель обязан вернуть вещь в неповрежденном со-стоянии. А если вещь оказывалась поврежденной или погибла, то он отве-чал за всякую вину (omnis culpa).
С договором ссуды римское право связывало вещи индивидуально-определенные, например, столовые сервизы, данные по-дружески прияте-лю или соседу для семейного праздника. Эти вещи в принципе незамени-мы: подлежит возврату не всякий сервиз, даже и лучший, а именно тот, ко-торый был дан в ссуду. Конечно, ссудодатель и ссудополучатель могут до-говориться между собой о чем-либо таком, что сделает иск об ущербе из-лишнем.
Этот договор считался безвозмездным - всю выгоду получаст лишь ссудополучатель. Здесь собственность на передаваемую вещь не переходи-ла к ссудополучателю, и он не нес риск случайной гибели вещи. В отличие от займа ссуда предполагала передачу вещей, определяемых индивидуаль-но, в том числе и недвижимых вещей (земля, строения), что значительно расширяло хозяйственное назначение ссуды. В быту часто называют ссу-дой договор займа, что является ошибочным. Поэтому для лучшего пони-мания разницы между ссудой и займом сопоставим признаки этих догово-ров.
Безвозмездность ссуды, ее назначение удовлетворять интересы лишь ссудополучателя возлагала на ссудодателя обязанность передать вещь в пригодном для ее использования состоянии, устранить недостатки вещи, мешающие се использованию, и даже возместить убытки ссудополучателя, возникшие при передаче ему вещи с пороком (если такой ее недостаток был известен ссудодателю).
Ссудополучатель должен пользоваться вещью в соответствии с ее назначением, возвратить ту же самую вещь в установленный срок или по востребованию, возместив при этом все возникшие ухудшения.
"Благодеяние, любезность, которые содержатся в договоре ссуды, должны дать поддержку, помощь тому, кому ссуда предоставляется, а нс должны его обманывать, вводить в убыток" (Д. 13.6.17.3).
Договор ссуды являлся в Риме малораспространенным, так как в этом договоре не было возможности отблагодарить за услугу. Однако бла-готворительный характер ссуды показывает, что индивидуализм римского классического права был не безграничным.
Договор хранения или поклажи (depositum). Типичный пример ре-ального дог
Обязательственное право реферат. Государство и право.
Курсовая работа по теме Законы Ману
Реферат по теме Особенности философии Ницше
Реферат: Анатомия и топография желчного пузыря. Скачать бесплатно и без регистрации
Контрольная работа по теме Телескопический механизм опрокидывания кузова
Контрольная Работа 7 Вариант 2
Статья: Лингвистические параметры транслируемости регулятивных концептов
Контрольная работа: Система счетов бухгалтерского учета
Учебное пособие: Методические указания к выполнению курсовой работы по курсу «Организация и планирование производства» для студентов специальности 230104
Реферат: Максимилиан Волошин анализ стихотворения На дне преисподней
Дипломная Работа На Тему Роль Особо Охраняемых Объектов В Сохранении Биоразнообразия
Контрольная работа: Застосування SWОТ-аналізу в діагностиці протистояння підприємств-конкурентів на досліджуваному ринку
Курсовая работа по теме Комплексный юридический анализ категории 'общество'
Электронные Таблицы 9 Класс Практическая Работа
Реферат: Амман. Скачать бесплатно и без регистрации
Реферат: Определение инвентарной стоимости и учет объектов законченного строительства
Эссе На Тему Еды
Реферат: Зарождение криптографии
Реферат: Основание Москвы. Скачать бесплатно и без регистрации
Курсовая работа по теме Грибы класса uredinomicetes (teliomicetes)
Сочинение по теме Сюжет и герои одного из рассказов В.Шукшина
Отчетность как основной ресурс управления коммерческой организации - Бухгалтерский учет и аудит магистерская работа
Пластове життя у вирі воєнних реалій (за матеріалами журналу "Пластовий шлях") - Военное дело и гражданская оборона статья
Динамика эволюции романо-германской правовой семьи - Государство и право курсовая работа


Report Page