Эссе по римскому праву темы

Эссе по римскому праву темы

Эссе по римскому праву темы




Скачать файл - Эссе по римскому праву темы


























Общая характеристика источников 2. Правовой статус физических лиц 3. Обязательства из договоров и деликтов 5. Суд и процесс Список использованной литературы. Римское право развивалось в тесной связи с историей Римского государства. Это государство прошло в своем развитии ряд этапов:. Период Империи, который в свою очередь делится на два подпериода: Для каждого из этих этапов были характерны особенности государственного устройства Рима и, соответственно, римского права. В период царей Рим еще находился на полупервобытной, патриархальной стадии развития. Римское право тогда представляло собой совокупность обычаев, отражавших примитивный склад жизни римской общины. В эпоху Республики появляется письменное право, расширяются границы и формы применения римского частного права. В поздней Римской империи возникает потребность в кодификации права. Источники римского права — это формы правообразования, в которых объективируются и получают обязательную силу нормы права. Важное место среди работ римских юристов занимали институции, систематически излагавшие римское право в учебных целях. Институции Гая в основном посвящены разбору гражданского цивильного права, но включают ряд добавлений по преторскому эдикту. От институции других римских юристов они отличаются большей полнотой и четкостью изложения. Хотя многие исследователи не считают систему, использованную Гаем, оригинальной, она была значительным шагом вперед в понимании права. Эта система, получившая впоследствии название институционной, оказала большое влияние на последующую историю права. С именем Сервия Туллия — шестого царя Древнего Рима связываются реформы, способствовавшие утверждению государственного строя Рима. Важнейший памятник права этой эпохи — Законы XII таблиц, которые созданы согласно традиции коллегиями децемвиров в середине V в. Название связано с тем, что они были записаны на 12 деревянных досках-таблицах, выставленных для всеобщего обозрения на главной площади Рима — Форуме. Законы XII таблиц содержали постановления, регулирующие сферу семейных и наследственных отношений, а также нормы, относящиеся к займовым операциям, к уголовным преступлениям. Жестко скованное традициями цивильное право с IV — III вв. Правотворчество преторов особенно активизировалось с середины II в. Как и ранее, процесс проходил две стадии. Подлинными субъектами права были римские граждане. Они обладали полной правоспособностью, то есть были свободными, имели статус гражданства, соответствующее семейное положение, а также возможность приобретать и отчуждать имущество по цивильному праву. Это не означало, что между всеми гражданами существовало абсолютное равенство. К гражданам принадлежали, например, либертины вольноотпущенники , но их права были во многом ограничены. Были различия и между сословиями, на которые делились римские граждане имеются в виду сословия сенаторов, всадников, плебса, куриалов и др. Тем не менее, в Риме было достигнуто определенное тождество правового статуса граждан. Особенно важным было для статуса римского гражданина состояние свободы. Теряя свободу, римлянин становился рабом. Средним ограничением статуса была потеря римского гражданства, при этом римлянин сохранял свободу, хотя и лишался права вступать в законный брак с римлянкой и совершать различного рода сделки. Минимальным ограничением статуса римлянина было изменение его семейного положения. Частное право четко отличает правоспособность, как способность иметь права и обязанности и дееспособность, как способность совершать действия с юридическими последствиями. Римское право не за каждым лицом признавало не только правоспособность, но и дееспособность. Полностью недееспособными считались дети до 7 лет. Мальчики лет и девочки лет признавались способными совершать самостоятельно только сделки, заведомо им полезные. С лет и до 25 лет признавалось дееспособным. Но в эпоху принципата за такими лицами стали признавать право добровольно ограничить свою дееспособность то есть право избрать себе попечителя. В этом случае большинство сделок осуществлялись с согласия попечителя. Всем этим лицам назначались попечители. Кроме того, бесчестие влекло за собой ограничение в области имущественных прав. Правовое положение либертина вольноотступника было обусловлено правовым положением лица, отпускавшего его на волю: Вольноотпущенники — граждане имели некоторые ограничения правоспособности: Кроме того, либертин, даже получив свободу, продолжал оставаться в определенной зависимости от бывшего хозяина патрона. Сначала все они имели такие же гражданские права, как и римские граждане. Однако в I в. Этим именем назывались иностранцы, завоеванные римлянами в результате многочисленных воин, но не ставшие рабами. Они были признаны правоспособными по так называемому праву народов. Колонами в классические времена Римской республики, а затем в эпоху принципата назывались арендаторы земель. Это были свободные граждане, зависимые от землевладельцев только экономически. Дети колонов наследовали статус колонов. Так складывались условия для превращения колонов в средневековых крепостных. Это самая многочисленная часть населения римского государства не имела статус лица. Но в классический период положение рабов ухудшилось. Раб принадлежал к одной из категорий вещей; господин мог продать, убить раба. Раб не мог вступать в брак; союз раба и рабыни контуберниум не считался браком. Дети, рожденные в таком союзе, были рабами. Однако, если мать ребенка была свободная, а отец раб, то ребенок рождался свободным. Наоборот, если отец был свободным, а мать рабыней, то ребенок рождался рабом. В Римской империи, однако, рабский труд становится невыгодным, неэффективным. Поэтому хозяева начинают предоставлять рабам некоторую самостоятельность, чтобы достичь нужного экономического эффекта. Возник институт рабского пекулия. Так называлось имущество, предоставляемое господином под управление раба. Однако все доходы, полученные рабом от этого имущества, поступали господину. Тем не менее, появление рабского пекулия свидетельствует о фактической трансформации римского рабства в правовое состояние, близкое к крепостничеству. Владение, в смысле фактического обладания вещами, являлось исторически тем отношением, на почве которого складывался институт права собственности. Владение представляло собой именно фактическое обладание, вызывающее юридические последствия, прежде всего юридическую защиту, вне зависимости от того, имел ли данный владелец право собственности на данную вещь или нет. Что касается производного владения, то таковым является, например, владение вещью кредитора, полученной в залог от должника. Для установления владения необходимо выяснить основание, которое привело к обладанию лица данной вещью: Владение может быть приобретено через представителя, то есть через лицо, действующее от имени и за счет другого лица. Представитель должен иметь полномочия для приобретения владения для другого лица. Владение прекращается, если вещь выходит из обладания лица в смысле непосредственного физического обладания например, в случае гибели вещи или превращения ее во внеоборотную; или в случае желания владельца прекратить владение вещью. Владение пользуется самостоятельной владельческой защитой. Защита владения осуществляется посредством интердиктов претора: Для того чтобы получить защиту владения, необходимо установить лишь факт владения и факт его нарушения. Однако, если в результате владельческой защиты вещь будет присуждена не тому, кто имеет на нее право собственности, то этот последний может после этого предъявить иск о защите права собственности и, доказав это право, истребовать вещь от фактического владельца. Частная собственность — важнейшая экономическая категория, ей соответствует правовая категория: В Риме для обозначения права частной собственности пользовались терминами dominium, proprietas. Это означало господство собственника над вещью. Сначала частная собственность была только квиритской. Но, по мере расширения римского государства, частную собственность стали иметь не только квириты, но и перегрины и т. Римские юристы не оставили точного определения права частной собственности, но перечисляли полномочия собственника. Первоначальным назывался такой способ приобретения, при котором право приобретателя устанавливается независимо от предыдущего права на данную вещь: Производным называется такой способ приобретения, когда право приобретателя основывается на праве предшествующего собственника, выводится из его права. Распространенными формами производного приобретения были: В последнем случае, срок давности для движимых вещей, по кодексу Юстиниана, составлял 3 года, для недвижимых — от 10 до 20 лет. Определение договора в римских юридических документах не дается, но из определения отдельных договоров можно установить, что всякий договор предполагает, прежде всего, соглашение двух сторон, с которым связываются юридические последствия. Договоры поэтому надо отличать от действий, в которых выражена воля одной стороны например, завещание. Договор, как одно из оснований обязательственных отношений, имеет место только тогда, когда воля сторон, вступающих в договор, направлена на установление обязательственных отношений. В римском праве существовали договоры строгого права и договоры, основанные на доброй воле. В договорах строгого права существовал культ буквального текста договора. В договорах, основанных на доброй воле, главную роль играло не формальное толкование договора, а его смысл. Договоры также делились на односторонние и двухсторонние синаллагматические. Односторонними договорами назывались такие, в которых одна сторона брала на себя все или подавленную часть обязательств, а другая сторона не брала или почти не брала никаких обязательств. Двусторонними договорами были те, когда обе стороны брали на себя достаточно заметные обязательства. Причем среди двусторонних договоров выделялись равноценные когда обязательства сторон были примерно одинаковы и неравноценные когда одна сторона брала на себя более существенные обязательства, чем другая. Содержание договора должно быть достаточно определенным. Не могли получить силы обязательства, обладающие полностью неопределенным содержанием. При всем этом договорные обязательства в римском праве делились на определенные и неопределенные. При определенных обязательствах всегда указывалось с полной ясностью и точностью содержание обязательства. При неопределенных обязательствах в договоре указывался только критерий, с помощью которого можно установить содержание обязательства. Основанием каузой договора являлась ближайшая цель, ради которой договор заключался. Более отдаленные цели для заключения договора не имели значения. Сделки, имеющие определенную цель, назывались каузальными. Но бывали и такие сделки, из которых не было видно, какая цель лежит в их основании. Такие сделки назывались абстрактными. Процесс заключения договора в Риме различался в зависимости от того, о каком договоре идет речь. Заключение договора через представителей римское право обычно не практиковало. Правда, бывали и исключения: По способу своего заключения и в связи с этим по их юридической значимости договоры делились на две большие группы: Пактом называлось неформальное соглашение, не пользовавшееся исковой защитой. Контрактом признавался договор, признанный цивильным правом и снабженный исковой защитой. Контракты, в свою очередь, делились на следующие основные виды: Вербальным, то есть словесным, устным контрактом называется договор, устанавливающий обязательство словами, то есть приобретающий обязывающую силу посредством и с момента произнесения определенных фраз. Литтеральные контракты называются так потому, что они заключались в письменном виде. Древнейшим видом литтеральных контрактов была запись в приходно-расходной книге, которую вел кредитор. В такой книге фиксировались размеры долга, данные о должнике, срок возврата долга и т. Реальным контрактом назывался такой договор, который устанавливал обязательство путем прямой передачи вещи. Реальные контракты делились на следующие виды: Заем представляет собой договор, по которому одна сторона заимодавец передает другой стороне заемщику денежную сумму или вещи в собственность, с обязательством заемщика вернуть деньги или вещи по истечении указанного в договоре срока или по востребованию. Договор ссуды состоит в том, что одна сторона ссудодатель передает другой стороне ссудопринимателю какую-либо вещь для временного безвозмездного пользования, с обязательством ссудопринимателя вернуть по окончании пользования ту же самую вещь в целости и сохранности. Договор хранения депозит — это такой договор, согласно которому одна сторона депонент передает другой стороне депозитарию вещь для безвозмездного хранения. Договор заклада — это такой договор, когда имела место передача вещи должником кредитору в счет получения от кредитора некоторой денежной суммы. Консенсуальными, согласно классификации Гая, являлись такие контракты, при которых обязательство возникало вследствие одного лишь соглашения, а передача вещи если и производилась, то не в целях заключения договора, а во исполнение уже заключенного договора. К разряду консенсуальных контрактов относились: Одна сторона — продавец — обязуется предоставить другой стороне — покупателю вещь, товар, а другая сторона — покупатель — обязуется уплатить продавцу за проданную вещь определенную денежную сумму, цену. Договор поручения — это договор, по которому одно лицо доверитель поручает другому лицу поверенному безвозмездное исполнение каких — либо действий в пользу доверителя, а это другое лицо поверенный обязуется исполнить эти действия. Договор товарищества — это такой договор, по которому два или несколько лиц объединяются для достижения какой-либо общей хозяйственной цели, не противоречащей праву. Римские юристы выделяли следующие случаи обязательств как бы из договора: Помимо договоров основанием обязательств являлись деликты. Частным деликтом, то есть частным правонарушением, в отличие от уголовного преступления, в Риме называлось такое правонарушение, которое рассматривалось как нарушение прав и интересов частного лица и потому порождало обязательство совершившего деликт уплатить штраф, возместить убытки потерпевшему. Существовал перечень случаев, когда возникали такие обязательства. Например, различались такие виды деликтов: Личная обида называлась штрафом, в зависимости от характера обиды и личностей обидчика и обиженного. Кража наказывалась штрафом, в двойном размере по сравнению со стоимостью украденной вещи. В эпоху Законов XII таблиц нормы семейного права основывались на безусловном господстве главы семьи — отца. Господствующей формой брака в период империи становится брак без власти мужа. Обязательным условием установления брачных отношений признается свободно выраженное согласие врачующихся — как жениха, так и невесты. Развод также был свободным — настолько, что император Август пытался законодательно ограничить право развода, установить брачный возраст от 25 до 60 лет для мужчин, от 20 до 50 лет для женщин и ввести налог на безбрачие. Однако этот закон не соблюдался. Общим правилом стала раздельность имущества супругов. Издержки совместной жизни нес муж, но он был вправе распоряжаться доходом, который приносило имущество жены. При прекращении брака по вине мужа приданое возвращалось жене. Власть главы семьи над детьми также постепенно ослабевала: Ближайшая степень родства исключала последующую. Особенностью римского права являются нормы, ограничивающие свободу завещательных распоряжений. Ими введен принцип обязательной доли наследования, сохранившийся до наших дней: Само завещание подлежало составлению в письменной форме и удостоверению свидетелями. Основой агнатства была отеческая власть, общность семьи. Агнатами называются лица, соединенные воедино под покровом родительской власти или считавшиеся бы членами одного и того же союза, если б общий родоначальник находился еще в живых. К агнатам принадлежал не только отец семейства и дети, прижитые им в законном браке, но и дети сыновей этой семьи, жена отца семейства, невестка его, равно посторонние лица, принятые в семейство через усыновление. По древнему римскому праву на агнатстве основывались все права, вытекавшие из семейного союза, и в частности — право наследства. Самой древней формой судебной системы был легисакционный процесс. Его характерной чертой был строгий формализм и деление процесса на две стадии судебного производства: На первой стадии дело рассматривалось у магистрата обычно у претора , к которому должны были явиться лично истец и ответчик. В Законах XII таблиц предусматривалась особая процедура вызова ответчика истцом к магистрату. Если обе стороны у претора соблюдали установленную процедуру, дело переходило во вторую стадию и рассматривалось назначенным претором судьей или коллегией судей, которые разрешали спор по существу. На этой стадии допускались представители сторон и защитники адвокаты. Если одна из сторон без уважительных причин не являлась в суд, то проигрывала дело. На данной стадии процесс не был связан строгими формами. Судьи знакомились с доказательствами, выслушивали речи сторон и их защитников. Решение судей было окончательным и обжалованию не подлежало. В уголовных делах магистрат, который вел дело, использовал инквизиционную процедуру. В течение всего процесса он поддерживал обвинение, вел допрос. Если консул выносил смертный приговор, то для приведения его в исполнение требовалось одобрение народного собрания. Главной судебной инстанцией по делам о тяжких преступлениях были народные собрания. Со временем в сфере судебного устройства и судопроизводства произошли следующие перемены. Судебной компетенцией в уголовных и гражданских делах стали обладать чиновники, принадлежащие к административным органам империи. Суд и администрация представлены общими органами. Римский суд во времена империи превратился в сословный. Лица, принадлежащие к высшим привилегированным сословиям империи, судились самим императором. Чиновник получил привилегию судиться в суде его собственного начальника. Разделения на предварительное и судебное следствие не существовало. Судья сам производил дознание, сам выступал обвинителем и сам выносил приговор. Наиболее распространенным средством установления истины была пытка. В период республики существовало открытое, публичное рассмотрение судебных дел, во время же империи установилась строгая тайна судопроизводства, служившая прикрытием произвола. Высшей апелляционной инстанцией по судебным делам был император, а практически эту функцию исполняла его канцелярия. В первобытном римском обществе существовала частная расправа с нарушителями прав. Развитие государства сделало такую форму реакции против нарушений прав нетерпимой. Но переход от частной расправы к государственному суду происходил постепенно. Сначала возникла система регламентации частной расправы, появилась система выкупов в качестве возмещения ущерба. Наконец, сложился государственный суд, посредством которого разрешение частноправовых конфликтов брало на себя непосредственно государство. Главная Карта сайта Рефераты Обратная связь. Рефераты Для Тебя Рефераты, курсовые, контрольные готовые и на заказ. ПОИСК ПО САЙТУ import url http: Рефераты, курсовые, контрольные готовые и на заказ.

Тема: Право собственности по римскому праву

Для добавления объявления пожалуйста пройдите регистрацию. Обещаем, что это не займет много времени. Войти в мой кабинет. Крупнейший сервис для заказа учебных работ На нашем сайте вы можете заказать работу напрямую у любого из авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример учебной работы от наших заказчиков. Тип Эссе Предмет Право и юриспруденция Объем работы страниц. Вы можете заказать у нас похожую работу. Тип Эссе Предмет Право и юриспруденция Объем работы страниц Заказ размещен 22 ноября г. Описание Нет комментария к заказу.

источники римского права - реферат

Пиратский корабль своими руками в натуральную величину

Результаты боев юфс 11.06 2017

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ И ПРЕЗЕНТАЦИЙ ПО РИМСКОМУ ПРАВУ ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ

Приказ за халатное отношение образец

Microsoft office project 2003 скачать

эссе по римскому праву,тема любая из 12 в прикрипленных файлах

Тесты ниссан кашкай 2016

Тату на ребрах с переводом

Report Page